Контрольная работа (ПКЗ)
|
|
Юрист | Дата: Среда, 24.04.2013, 05:28 | Сообщение # 1 |
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Статус: Offline
| Контрольная работа по Конституционному праву.
Дата выполнения апрель 2013г.
Кафедра гражданского права и процесса Конституционное право Письменное контрольное задание для студентов дистанционного обучения Вариант № 6 Студент Группа Дата Преподаватель
1. Раскройте понятие конституционно-правовых отношений, их субъектов и объектов Конституционно-правовые отношения - это берущие начало в конституционно-правовых нормах связи социальных субъектов на основе их юридических прав и обязанностей. Конституционно-правовые отношения накладываются на жизнедеятельность людей, формируя, направляя ее. Часто такое регулирование осуществляется через воздействие на отраслевые нормы и правоотношения (гражданские, земельные, административные, т.п.), а не прямо. Именно через отношения проявляют свое регулирующее действие нормы конституционного права. Конституционное право содержит много деклараций, устанавливающих порядок в той или иной области не через конкретные правоотношения, а путем психологического воздействия на людей и провозглашения самых общих правил и принципов, влияющих на создание конкретных норм. Заметим, что, во-первых, любые правовые нормы психологически воздействуют на людей; во-вторых, конституционные провозглашения (декларации) все-таки осуществляются через правоотношения. Своеобразие провозглашений заключается в том, что они часто порождают правоотношения не путем прямого определения прав, обязанностей их участников, а посредством закрепления каких-либо ценностей, целей, установок в качестве объектов юридических прав, обязанностей. Провозглашения продуцируют правоотношения, определяя в первую очередь их объекты, а не содержание.(Мамонтов В.В. Конституционный строй Российской Федерации: понятие, основы, гарантия // Государство и право. - 2004. - № 10. - С. 52 - 56.) Так, ст. 2 Конституции РФ провозглашает: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Эта норма означает, что все люди, находящиеся в сфере действия российской Конституции, вправе в конкретных жизненных ситуациях требовать от государства, любых иных субъектов как обязанной стороны рассматривать их права и свободы в качестве приоритетных по отношению к государственным интересам, иным общественным институтам. Из подобного права вытекает обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.(Кокотов А.Н. Конституционное право России: учебное пособие. – М.: Проспект, 2007. – 211 с.) Стороны, участники правоотношений (субъекты права) вступают в них по поводу разных явлений, благ, именуемых объектами правоотношений. Права, обязанности сторон правоотношений вытекают или непосредственно из правовых источников, например законов, или из каких-либо событий, действий. События, действия, с которыми законодатель связывает наступление, изменение, прекращение соответствующих прав и обязанностей в правоотношениях, получили название юридических фактов (фактических составов). Все правоотношения делят на: -регулятивные, -закрепляющие или направляющие какие-то социальные связи людей, -охранительные, обеспечивающие охранительную функцию права. Регулятивные правоотношения делят на относительные, абсолютные, общерегулятивные. В относительных правоотношениях точно, «поименно» определены все их субъекты. В абсолютных (односторонне индивидуализированных) - точно поименована лишь одна сторона - носитель права или обязанности, а на другой стороне находятся все иные субъекты права. В общерегулятивных - субъектами прав или обязанностей являются все субъекты («всякий и каждый»). Правоотношения бывают постоянными (складываются непосредственно на основе правовых норм) и временными (вытекают из конкретных юридических фактов, существуют в течение срока действия последних). Выделяют также материальные и процессуальные правоотношения, порождаемые соответственно нормами материального и процессуального права. В конституционном праве встречаются правоотношения всех видов, однако своеобразие этой отрасли как общей части национального права выражают постоянные правоотношения общерегулятивного типа, не требующие для своего возникновения наступления каких-либо событий, действий. Они складываются непосредственно на основе правовых норм. Именно такое правоотношение вытекает из нормы ст. 2 Конституции РФ. Данные правоотношения именуют еще длящимися, статутными (позволяющими закреплять принципиальный статус субъектов права), правоотношениями «первого порядка» (определяющими основу правопорядка, содержание иных правовых отношений). Примером абсолютного регулятивного отношения в конституционном праве выступает правосубъектность. В ее содержание обычно включают потенциальные права и обязанности, которые их обладатели могут реализовать при определенных условиях (при наличии конкретных юридических фактов). Скажем, потенциальное право собственности на законодательно установленные виды имущества превращается для лица в набор правомочий по владению, пользованию, распоряжению конкретной вещью после ее приобретения. Потенциальное право избирать и быть избранным реализуется через право избирать конкретного кандидата или через право избираться в конкретный орган власти.(Анисимова Н.Н. Правовой статус беженцев: Дис. ... канд. юрид. наук. - М.:Наука, 2010. - 28 с.) В правосубъектность наряду с потенциальными правами, обязанностями включают также права, обязанности субъектов, вытекающие для них непосредственно из закона и, значит, постоянно им принадлежащие (например, конституционные права и свободы граждан). Суть правосубъектности — первичное правонаделение, четкое очерчивание и перечисление всего того, что субъект может и должен делать в сферах отношений, регулируемых соответствующими отраслями права.(Басик В.П. Правовое положение граждан Российской Федерации и иностранцев в России. - М.: Изд. Моск. ун-та. - 2004. - 318 с. ) Персонифицированной стороной в правосубъектности выступает государство в лице правотворческого органа, наделяющее субъектов отдельных отраслей права составляющими правосубъектность правами и обязанностями. Таким образом, правосубъектность относится к числу вертикальных отношений, одна из сторон которых индивидуализирована (в нашем случае это государство). В силу этого правосубъектность является конституционно-правовым (государственно-правовым) отношением. Ряд социальных субъектов являются участниками только конституционно-правовых отношений. Это российский народ, иные многонациональные народы, этносы, меньшинства, т.е. общности, организационно не персонифицированные в одном лице. Субъектами конституционно-правовых (государственно-правовых) отношений выступают Российская Федерация, субъекты Федерации, административно-территориальные единицы. Они вступают, например, в отношения по поводу Распределения и перераспределения собственных полномочий. Однако данные государственно-территориальные образования одновременно являются субъектами иных отраслей права. Так, гл. 5 Гражданского кодекса РФ регулирует их участие в гражданско-правовых отношениях. Регулируемые административным, финансовым правом властные отношения построены на юридическом неравенстве сторон. В них преобладают отношения, стороны которых взаимодействуют на равных (отношения между субъектами Федерации, избирателями и избирательными комиссиями, палатами парламента, и гражданами, создающими общественные объединения, и органами государственной регистрации, органами исполнительной власти и судебными органами, др.) или подчинение которых друг другу, основанное на усмотрении, строго ограничивается пределами конституционных процедур (отношения Президента и Правительства, отношения между органами исполнительной власти Федерации и субъектов Федерации). Правовое воздействие способно менять тип властных отношений, в частности, изменять характер связей между их сторонами. Административная зависимость участников властных отношений может заменяться их юридическим равенством. Конституционно-правовые режимы заявительно-регистрационного вступления граждан в отдельные сферы жизни общества (изменение места жительства, выезд из страны и въезд обратно, создание общественных и религиозных объединений), вытеснив действовавшие здесь ранее административно-правовые режимы (прописка, разрешительный порядок образования общественных объединений, др.), сменили тип соответствующих правовых отношений. А значит, произошло изменение границы по предмету между конституционным и административным правом за счет расширения области конституционного регулирования. Основными видами объектов конституционно-правовых отношений являются: 1. государственная территория и ее границы; 2. материальные блага (природные ресурсы, средства государственной у казны); 3. поведение людей (вступление в гражданство, отзыв депутатов избирателями, митинги и т.д.); 4. деятельность органов и должностных лиц государства, негосударственных организаций; 5. правовые акты например, ставшие объектом рассмотрения в Конституционном Суде, иных судах. Список использованной литературы: Научная и учебная литература 1. Анисимова Н.Н. Правовой статус беженцев: Дис. ... канд. юрид. наук. / Н.Н Анисимова – М.: Наука, 2010. – 28 с. 2. Басик В.П. Правовое положение граждан Российской Федерации и иностранцев в России / В.П. Басик – М.: Изд. Моск. ун-та. – 2004. – 318 с. 3. Кокотов А.Н. Конституционное право России: учебное пособие. – М.: Проспект, 2007. – 211 с. 4. Мамонтов В.В. Конституционный строй Российской Федерации: понятие, основы, гарантия / Мамонтов В.В. // Государство и право. – 2004. – № 10. – С. 52 - 56. Полный текст контрольной работы:
|
|
| |
Юрист | Дата: Четверг, 16.05.2013, 05:04 | Сообщение # 2 |
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Статус: Offline
| Контрольная работа по международному праву.
Дата выполнения май 2013 года.
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА Контрольная работа по Международному праву
Задание 2. Соотношение международного и внутригосударственного права. Российская доктрина и практика по поводу соотношения международного и внутригосударственного права. Ответ: Международное право - это система юридических принципов и норм регулирующих отношения между народами и государствами и определяющих их взаимные права и обязанности. Международное право сформировалось вследствие объективных общественных процессов вызванных необходимостью налаживания международного общения. Даже на самых ранних этапах развития человечества первобытные племена поддерживали между собой межплеменные отношения которые регулировались обычаями и традициями которые явились прообразом международно-правовых норм, появившихся с возникновением государственности у народов мира. Особенность международного права состоит в том, что его нормы создаются в результате соглашения между независимыми друг от друга и равными субъектами международного права - суверенными государствами. Нормы международного права содержатся в двусторонних и многосторонних межгосударственных договорах, а также складываются в виде международных обычаев. Одним из способов сближения национальной и международной правовых систем является имплементация международных норм- осуществление, исполнение государством международных правовых норм. Каждое государство само определяет методы и средства имплементации. Помимо имплементации предлагаются еще и такие способы сближения, как рецепция, трансформация. При этом практически все авторы под этими терминами понимают механизм осуществления (реализации) норм международного права.(Зимненко Б.Л. Согласование норм внутригосударственного и международного права в правовой системе России // Московский журнал международного права.- 2000.- № 4.- С. 105). Нормы, составляющие тот или иной договор либо обычай и одобряемые теми субъектами международного права, которые ранее не выразили своего отношения к этим нормам, могут заимствовать их из первоначального источника и включать в другие договоры или обычаи. Таким образом, расширяется круг одобрения для соответствующих норм. Подобное заимствование облегчает процесс поиска правовых регуляторов для новых областей сотрудничества. Определенная аналогия этому процессу прослеживается в случае применения международного права во внутренней правовой системе государства: нормы международного права могут заимствоваться из их чисто международно-правовых источников для регулирования внутригосударственных отношений. Нормы международного права могут становиться нормами внутреннего права только в случае включения их в нормативные акты государства.(Международное право: учебник для вузов / под ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунова. - М.: Норма: Инфра-М, 2009. – 341 с.) Именно в этом случае и только в этом случае можно говорить о трансформации норм международного права в нормы внутреннего права. Тем не менее, никакой трансформации не происходит при простом применении норм международного права к внутренним правоотношениям. Трансформация, то есть изменение, приспособление норм международного права, происходит только в случае включения их в нормативные акты внутреннего законодательства. Опираясь на мнение ученых и практиков о самостоятельности двух правовых систем - международной и внутренней, можно с уверенностью сделать вывод о том, что международное право не является источником российского внутреннего права. В.А. Канашевский считает, что для нормы международного права, действующей во внутренней правовой системе, более всего подходит характеристика «правовой регулятор». Действительно, положения любой иной правовой системы, будучи применяемыми во внутренней правовой системе, наделяются качеством регулятора. Однако следует учесть, что в качестве регуляторов могут выступать не только нормы международного права и нормы иностранного права, но и иные нормы, действующие в международных отношениях. Характерная черта современности, по его мнению, - наличие глобальной нормативной системы, сложившейся на базе целей и принципов Устава ООН. В нее в качестве подсистем входят политические, правовые, моральные и другие международные нормы. Каждая из них выполняет свои функции при помощи присущего ей механизма, дополняя друг друга. Наличие такого рода нормативной системы - признак весьма высокого уровня развития международного сообщества. Эти нормы также оказывают влияние на формирование правового порядка в России, и государственные органы не могут избежать их применения.(Черниченко С.В. Теория международного права // Тузмухамедов Б.Р. Международное право в конституционной юрисдикции: Хрестоматия. М., 2006. - С. 59) Конституция иначе, чем это было в ранее действовавшем законодательстве, решает проблему соотношения правовой системы РФ и общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ: они являются составной частью правовой системы России. Конституция, развивая отечественный опыт взаимодействия национального и международного права и учитывая практику конституционного регулирования других государств, преодолела многие препятствия к открытости внутреннего правопорядка для норм международного права. В данном контексте весьма примечательны многие положения преамбулы Конституции, в том числе об осознании многонациональным народом РФ себя частью мирового сообщества, уважении к общепризнанным принципам равноправия и самоопределения народов, утверждении прав и свобод человека и гражданина как свидетельства ясного понимания объективного характера региональных, континентальных и планетарных интеграционных процессов и ориентации Российского государства на участие в них. В развитие положений преамбулы ч. 4 ст. 15 Конституции устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Словосочетание «общепризнанные принципы и нормы международного права» содержатся также в ст. 17, 63 и 69 Конституции. Отсюда, однако, не следует, что Конституция воспроизвела так называемую монистическую теорию соотношения отечественного правопорядка и международного права, согласно которой они образуют единую систему. Напротив, в самом тексте ч. 4 комментируемой статьи отчетливо просматривается признание международного и внутригосударственного права двумя различными правовыми системами, что имеет под собой глубокие основания. В частности, международное право отличается от внутригосударственного права по объему регулирования, субъектам, процессам создания и источникам, гарантиям соблюдения и продолжает оставаться в основном межгосударственным правом. Что же касается Конституции, она устанавливает механизм их согласования и взаимодействия. Такое согласование и взаимодействие осуществляется в структуре национального правопорядка, в конституционных и отраслевых правоотношениях, а также в правоприменении, следовательно, функционально возложено не только на законодательную и исполнительную власть, но и на правосудие. Хотя в Конституции Российской Федерации говорится о применении только норм международного права, на самом деле к регулированию общественных отношений внутри государства применяются и политические, и моральные нормы. Поэтому можно сделать вывод о том, что различные нормы международной нормативной системы являются регуляторами общественных отношений внутри Российской Федерации. При этом нормы международного права являются регуляторами правоотношений. Выражение «является составной частью правовой системы» означает, что законодатель допускает нормы международного права к действию во внутригосударственной системе, наделяет их новым качеством, без которого они не могут применяться к отношениям, складывающимся внутри Российской Федерации. Международное право становится регулятором отношений внутри Российской Федерации двумя путями.(Международное публичное право. Общая часть: учеб. Пособие / Ю.П. Бровка – М.: Знание, 2010. - 496 с.). Во-первых, подавляющее большинство норм международного права, которые Россия признала обязательными для себя, воспроизведены в федеральных законах России, ее законах и подзаконных актах. Такое положение создается вследствие процесса принятия внутренних актов, необходимых для исполнения международного обязательства; Во-вторых, применяются нормы, не трансформированные в национальное законодательство России, но составляющие ее международное обязательство. Такие нормы в теории международного права называются самоисполнимыми. Число их относительно невелико, особенно по сравнению с теми нормами, которые требуют имплементации. Именно о таких нормах говорится в пункте 3 статьи 5 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации»: «Положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующих издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно». Применение самоисполнимой нормы состоит из двух этапов. Сначала государственный орган, намереваясь применить ее, должен убедиться в том, что эта норма составляет действующее и действительное (валидитарное) обязательство России. Затем этот орган должен выяснить ее точное содержание и только после этого применить в качестве регулятора внутригосударственных отношений. При этом самоисполнимая норма не покидает международное право, применяющий государственный орган как бы делает ее копию и затем обращается с ней как с нормой внутреннего права. В обоих случаях процесс применения международного права определяется и внутренним, и международным правом. Поэтому нельзя придавать решающее значение внутреннему законодательству, что в целом пока характерно для специалистов по различным отраслям российского права. Вопрос о том, санкционирует ли внутреннее право применение международного права, а в более широком виде - вхождение его во внутреннюю правовую систему, отнюдь не ново. Уклон в сторону примата внутреннего права мы находим даже в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 от 10 октября 2003 года. Во втором абзаце Постановления сказано: «Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» установлено, что Российская Федерация, выступая за соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного права - принципу добросовестного выполнения международных обязательств». Однако на самом деле этот принцип составляет императивное обязательство России вне любых внутренних законодательных актов и даже при отсутствии специального признания Россией этого принципа. Принцип pacta sunt servаnda возник вместе с международным правом. Без него невозможны ни существование международного права, ни международное сотрудничество. Прочитать полный текст работы
|
|
| |
Юрист | Дата: Четверг, 30.05.2013, 05:28 | Сообщение # 3 |
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Статус: Offline
| Контрольная работа по Российскому предпринимательскому праву.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ РАНХиГС ЦЕНТР ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ КАФЕДРА ЧАСТНОГО ПРАВА (кафедра) РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Вариант № __3___
Ответьте на теоретические вопросы:
1. Понятие и виды источников предпринимательского права. Ответ: Термин «источник права» традиционно рассматривают в двух аспектах – материальном (содержательном) и формальном. Под источником права в материальном смысле понимаются условия жизнедеятельности людей, реально складывающиеся общественные отношения. Источник предпринимательского права – это внешняя форма выражения норм предпринимательского права, т. е. разнообразные способы фиксации, объективирования сложившихся в сфере предпринимательства юридических по своей природе правил. Выделяют следующие виды источников предпринимательского права: 1) нормативно-правовой акт; 2) обычай делового оборота; 3) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ. Обычай и судебная практика, как особые виды источников правового регулирования предпринимательских правоотношений. Понятие обычая делового оборота определено в статье 5 ГК РФ. Обычаи делового оборота – сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Обычаи делового оборота применяются в случаях, прямо указанных в законодательстве. Правовой обычай создается в результате сложения двух элементов: внутреннего – то есть соблюдение сложившегося правила участниками гражданского оборота, и внешнего – то есть в результате придания обязательной силы путем прямого указания об этом в правовых нормах. Следовательно, для того, чтобы стать источником права, обычай должен быть санкционирован государством.Обычай существует независимо от сторон, заключающих договор, и применяется в качестве общего правила (если стороны не договорились об ином или иное не установлено в законе); в то время как деловые обыкновения применяются, если в договоре стороны прямо договорились об этом либо если договор позволяет предположить намерение сторон руководствоваться тем или иным обыкновением. Деловое обыкновение представляет собой подразумеваемое условие договора. Если такового условия в договоре нет, обыкновение не учитывается как обязательное правило.[5] Одним из видов источников российского предпринимательского права являются также общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ. В числе международных документов, регулирующих предпринимательскую деятельность можно назвать следующие: 1) Конвенция ООН о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом 1956 г.; 2) Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 1980 г.; 3) Конвенция ООН о международных переводных векселях и международных простых векселях 1988 г.; 4) Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА); 5) Евразийская патентная конвенция 1994 г. и др. Вопросы соотношения международных и внутренних источников предпринимательского права решаются в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 ГК РФ: общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации имеют приоритет по отношению к нормам национального законодательства.
Прочитать полный текст работы
Прикрепления:
_3.doc
(114.5 Kb)
|
|
| |
Юрист | Дата: Пятница, 28.06.2013, 20:05 | Сообщение # 4 |
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Статус: Offline
| Контрольная по международному праву
Выполнена в мае 2013 года
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА Контрольная работа по Международному праву
Вопрос № 3. Юридическая природа международных организаций, их компетенция. Классификация международных организаций. Ответ:
Юридическая природа международных организаций раскрывается через их признаки, а именно: 1. Международная организация создается государствами, фиксирующими свое намерение в учредительном акте - специальной разновидности международного договора. 2. Международная организация является постоянно действующим объединением, что проявляется в ее стабильной структуре, системе ее постоянных органов. (Глебов И.Н. Международное право. – М.: «Дрофа», 2006. – 368 с.) 3. Она основана на принципе суверенного равенства государств-членов, при этом членство в организации подчинено определенным правилам, характеризующим участие государств в деятельности органов международной организации и представительство государств-членов при международной организации. 4. Государства связаны решениями органов международной организации, принятыми в пределах их компетенции и в соответствии с установленной юридической силой этих решений. 5. Каждая международная организация обладает совокупностью прав, присущих юридическому лицу. 6. Международной организации принадлежат соответствующие привилегии и иммунитеты. Они существует и действует в рамках учредительного акта, определяющего их статус и полномочия, что придает ее правоспособности, правам и обязанностям функциональный характер. 7. Каждая международная организация имеет собственный учредительный акт, разработанный и принятый государствами-учредителями в виде международного договора, именуемого, как правило, уставом (статутом). Комплексного правового акта, ориентированного на регламентацию статуса и деятельности всех международных организаций, не существует. 8. К любому учредительному акту международной организации применяется Венская конвенция о праве международных договоров. В учредительном акте фиксируются цели и задачи организации, ее организационная структура, полномочия и порядок деятельности ее органов, решаются административные, бюджетные и иные вопросы. Важное место в акте занимают нормы о членстве. Регламентация иммунитетов и привилегий организации либо является составной частью учредительного акта, либо осуществляется путем принятия специального акта. Юридическую природу деятельности международных организаций определяют также договоры, заключаемые международной организацией с государством, на территории которого размещается ее штаб-квартира, с государствами, на территории которых размещаются представительства международной организации. В каждой международной организации создаются в установленном порядке нормы для регулирования внутриорганизационного механизма и тех отношений, которые складываются между органами, должностными лицами и иными сотрудниками данной международной организации. Важнейший компонент этого права составляют правила процедуры органов международных организаций. Сущность происходящего в международной организации процесса в общем та же, что и в любом представительном политическом органе. Она состоит в выявлении и согласовании интересов членов, выработке на этой основе общей позиции, общей воли, определении соответствующих задач, а также методов и средств их решения. Специфика определяется тем, что членами организации являются суверенные государства. Это обусловливает специфику функций и механизма их реализации.(Международное право / Под ред. Г.В. Игнатенко и др. – М.: Норма, 2005. – 105 с.) С формально-юридических позиций среди признаков наднациональной организации выделяются следующие: - право международной организации на вмешательство в вопросы, относящиеся к внутренней компетенции государства согласно его конституции; - полномочия организации на создание в целях регулирования этих вопросов правил, обязательных для государств-членов, и механизмов контроля и принуждения к соблюдению этих правил; - возложение широких полномочий по созданию правил и контролю за их соблюдением на непредставительные органы, т.е. международных служащих; - право организации своими решениями обязывать и управомочивать физических и юридических лиц государств-членов. Для классификации международных организаций применяются различные критерии: 1. по характеру членства: а) межправительственные; б) неправительственные; 2. по кругу участников: а) универсальные – открыты для участия всех государств (ООН, МАГАТЭ) или для участия общественных объединений и физических лиц всех государств (Всемирный совет мира, Международная ассоциация юристов-демократов); б) региональные – членами которых могут быть государства или общественные объединения и физические лица определенного географического региона (Организация африканского единства, Организация американских государств, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива); в) межрегиональные – организации, членство в которых ограничено определенным критерием, выводящим их за рамки региональной организации, но не позволяющим стать универсальной. В частности, участие в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) открыто только для государств, экспортирующих нефть. Членами Организации Исламская конференция (ОИК) могут быть только мусульманские государства; 3. по компетенции: а) общей компетенции – деятельность затрагивает все сферы отношений между государствами-членами: политическую, экономическую, социальную, культурную и другие (ООН); б) специальной компетенции – сотрудничество ограничивается одной специальной областью (ВОЗ, МОТ), при этом такие организации могут подразделяться на политические, экономические, социальные, культурные, научные, религиозные; 4. по характеру полномочий: а) межгосударственные – регулируют сотрудничество государств, их решения носят рекомендательную или обязательную силу для государств-участников; б) надгосударственные – наделяются правом принимать решения, непосредственно обязывающие физических и юридических лиц государств-членов и действующие на территории государств наряду с национальными законами; 5. с точки зрения порядка приема в международные организации: а) открытые – любое государство может стать членом по своему усмотрению; б) закрытые – прием в члены производится по приглашению первоначальных учредителей (НАТО); 6. по критерию структуры: а) организации с упрощенной структурой; б) организации с развитой структурой; 7. по критерию способа создания: а) международные организации, созданные классическим путем – на основе международного договора с последующей ратификацией; б) международные организации, созданные на иной основе – деклараций, совместных заявлений. С международными организациями, ООН и ее специализированными учреждениями, заключаются соглашения, в которых регламентируются вопросы: - правовой статус специализированного учреждения; - взаимное представительство; - предложения пунктов повестки дня; - рекомендации Организации Объединенных Наций; - обмен информацией и документами; - взаимоотношения с Международным Судом; - статистические службы. В соответствии с этими соглашениями ООН может давать этим организациям только рекомендации по техническим вопросам (но не по основным вопросам их деятельности).(Лукашук И.И. Международное право: особенная часть: учебник для студентов юридических факультетов и вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Мир, 2005. – 517 с. ) Специализированным учреждениям ООН присущи главные признаки, которые составляют понятие межправительственной международной организации: -объединение государств; -договорная основа; -система постоянно действующих органов, международная правосубъектность; -соответствие общепризнанным принципам международного права и Уставу ООН.
Прочитать полный текст работы
|
|
| |
Юрист | Дата: Суббота, 13.07.2013, 20:31 | Сообщение # 5 |
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Статус: Offline
| Контрольная работа по уголовному праву выполнена в июне 2013 года.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО (дисциплина)
Вариант № 1 Письменное контрольное задание для студентов и слушателей дистанционного обучения
Вопрос № 1. Понятие уголовного закона. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Ответ: Уголовный закон - это нормативный акт, принятый уполномоченным органом государственной власти – государственной Думой РФ, содержащий юридические нормы, устанавливающие основания и принципы уголовной ответственности, определяющие, какие общественно опасные деяния признаются преступлениями, какие наказания предусмотрены за их совершение и в каких случаях возможно освобождение от уголовной ответственности или наказания. (Петрова Л. Ю. Действие уголовного закона во времени: исторический аспект. // Вестник Моск. ун-та. Сер. право. – 2007. - № 6. – С. 10-11) В соответствии со статьей 71 Конституции РФ принятие уголовного законодательства отнесено к компетенции Российской Федерации. Уголовный кодекс РФ принят Государственной Думой РФ 24 мая 1996 года, вступил в действие с 1 января 1997 года. Как определено в ч.1 статьи 1 Уголовного Кодекса РФ, уголовное законодательство РФ состоит только из Уголовного кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в Уголовный Кодекс. Уголовный закон - это Федеральный закон, действующий на территории всей Российской федерации. Субъекты Федерации неправомочны принимать уголовные законы. Уголовный закон имеет высшую юридическую силу, он постоянно действует, порождая юридические последствия. Отмена или изменение уголовного закона осуществляются только Федеральным собранием Российской Федерации и только Конституционный Суд правомочен прекратить действие тех уголовных законов которые противоречат Конституции. В соответствии со статьей 2 Уголовного Кодекса РФ уголовный закон ставит перед собой две задачи: 1. Уголовно-правовая борьба с преступностью с целью охраны интересов человека, общества и государства. 2. Предупреждение преступлений. Для решения перечисленных задач уголовное законодательство устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступными, и устанавливает виды наказаний за их совершение. Значение уголовного закона проявляется в первую очередь в его предупредительном и воспитательном содержании. Уголовный закон является формой выражения норм уголовного права. Следовательно, закон является формой, а норма его содержанием.(Неклюдов Н.А. Общая часть уголовного права: Конспект. -С-Пб. Нова, 2005. – 174 с.) В соответствии со статьей 9 уголовного кодекса РФ пpеступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного деяния (бездействия) независимо от времени наступления последствий. (Шаргородский М.Д. Уголовный закон. - М.: Закон, 2008. – 226 с.) Действующим считается закон, вступивший в силу и не утративший ее. Прекращает действие, утрачивает силу уголовный закон вследствие лишь следующих обстоятельств: в результате его отмены, в случае замены его другим законом, по истечении срока, указанного в законе, или в связи с изменением условий и обстоятельств, вызвавших принятие данного закона. Также, разрыв во времени между моментом официального опубликования закона и его вступления в силу необходим для того, чтобы ознакомить население с его содержанием, а также для того, чтобы должностные лица правоприменительных органов могли изучить закон и точно уяснить его смысл и содержание. Часть вторая этой статьи 6 Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса РФ» от 13.06.1996 № 64-ФЗ (в ред. Федерального закона от 27.12.1996 № 161-ФЗ) имеет важное значение в особенности для тех случаев, когда между совершенным действием (например, нарушением правил безопасности при размещении объектов атомной энергетики) и наступившими последствиями (например, заражением окружающей среды) имел место значительный разрыв во времени. В этом случае уголовная ответственность наступает по закону, действовавшему во время нарушения указанных правил независимо от времени наступления указанных в ст.215 Уголовного Кодекса тяжких последствий. Временем совершения длящихся пpеступлений, т.е. пpеступлений, хаpактеpизующихся непpеpывным осуществлением опpеделенного пpеступного поведения (напpимеp, побег из места лишения свободы) является вpемя совеpшения действия (бездействия), обpазующего состав пpеступления. Вpеменем совеpшения пpодолжаемого пpеступления, т.е. пpеступления, хаpактеpизующегося совеpшением pяда тождественных действий, направленных к единой цели и совершенных по единому умыслу, является совершение первого такого действия. В соответствии со статьей 10 Уголовного Кодекса РФ, уголовный закон имеет обратную силу. А именно, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в т.ч. на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Это в полной мере соответствует требованиям Конституции Российской федерации, ч.2 ст.54 которой провозглашает, что если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.(Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила уголовного закона. Действие советского уголовного закона во времени. - М.: Юристъ, 2009. – 296 с.) Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом. Эта статья подробно регулирует применение обратной силы уголовного закона, поэтому законодатель сформулировал эту норму в самостоятельной статье. Установления последней исходят из принципов справедливости и гуманизма российского уголовного законодательства. Статья также уточняет круг лиц, на которых распространяется обратная сила нового Уголовного Кодекса. Кроме лиц, дела которых за совершенные ими преступления не были рассмотрены до 1 января 1997 г., обратная сила нового Уголовного Кодекса РФ распространяется также на лиц, отбывающих наказание, и лиц, имеющих судимость за преступления, совершенные до 1 января 1997 г. Обратной силой будут обладать и нормы, содержащие новые (помимо необходимой обороны и крайней необходимости) обстоятельства, исключающие преступность деяния. Это: -ст.40 (физическое или психическое принуждение); -ст.41 (обоснованный риск); -ст.42 (исполнение приказа или распоряжения); -ст.38 (причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление) УК РФ. При пересмотре приговоров в целях приведения их в соответствие с УК РФ 1996 года лица, совершившие преступления при наличии вышеуказанных обстоятельств до введения УК РФ в действие, должны быть освобождены от уголовной ответственности и считаться несудимыми.
Полный текст работы:
|
|
| |
AlexTrust | Дата: Суббота, 26.10.2013, 07:24 | Сообщение # 6 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Контрольная работа по демографии. Выполнена в январе 2013 г.
ДЕМОГРАФИЯ (дисциплина)
Вариант № 10 Письменное контрольное задание для студентов и слушателей дистанционного обучения
ЗАДАНИЕ 1. «Теоретические концепции демографического развития». Теория демографического перехода и интерпретация дифференциальной рождаемости. Ответ: Теория (или концепция) демографического перехода используется в де¬мографии для описания эволюции демографических процессов, исторической последовательности смены типов воспроизводства населения в резу¬льтате эволюции общества. Согласно этой концепции, все страны и народы проходят в своей демографической истории через одни и те же этапы, каж¬дому из которых соответствует определенный тип (режим) воспроизводст¬ва населения. До начала демографического перехода воспроизводство населения характеризуется высокими уровнями смертности и рождаемости. Рождаемость едва превышает смертность, естественный прирост очень низкий или отсутствует, в отдельные исторические периоды мог быть отрицательным. Такой тип воспроизводства населения, называемый примитивным (ввиду очень слабого влияния со стороны общества на уровень смертности), или экстенсивным, существовал большую часть истории че¬ловечества. Высокая смертность была следствием условий жизни большин¬ства населения, слабого развития медицины и здравоохранения, низкой са¬нитарной культуры населения. Чтобы выжить, общества вырабатывали в течение тысячелетий социальные нормы, поощрявшие максимально высо¬кую рождаемость. Эти нормы действовали прямо и косвенно в форме зако¬нов, религиозных предписаний, народных обычаев и традиций. Такова первая фаза перехода. С развитием индустрии и медицины, с улучшением условий жизни большинства населения начинается снижение уровня смертности. Уровень рождаемости, однако, какое-то время остается таким же, как до начала перехода, или даже возрастает вследствие сокращения уровня овдовения, по¬вышения уровня брачности и удлинения сроков жизни в браке. Поэтому вторая фаза демографического перехода характеризуется снижением смертности и традиционно высокой (как в фазе до начала перехода) или возрастающей рождаемостью. Естественный прирост при этом иногда до размеров, получивших в некоторой части литературы наименование «демографического взрыва». Третья фаза перехода характеризуется снижением уровня рождаемости, в то время как снижение уровня смертности замедляется по мере при¬ближения к нулевой отметке (которой она никогда не сможет достичь). Со¬ответственно сокращается и естественный прирост, приближаясь к нулевой отметке (которую, в отличие от смертности, он может достичь и даже пересечь). Наконец, четвертая фаза (постпереходная) характеризуется стабилизацией рождаемости и смертности на низком уровне, близком или равном друг другу, отсюда—прекращением роста населения (мечта многих запад¬ных ученых — нулевой прирост населения, панацея от всех экологических и политических неприятностей). Концепция демографического перехода заставляет изменить интерпретацию социальной дифференциации рождаемости. При традиционном ста¬тистическом подходе корреляционная зависимость уровня рождаемости от условий жизни понимается как постоянная и неизменная. Концепция демо¬графического перехода трактует эту зависимость как динамическую, меня¬ющуюся в зависимости от фазы перехода. В первой фазе до начала перехо¬да не только уровень рождаемости и смертности близки друг другу по величине, но и дифференциация семей по числу детей минимальна и носит скорее случайный, чем систематический, характер. В древние и средние века в структуре заболеваемости и смертности главную роль играли эпиде¬мии, поражавшие всех без разбора — бедных и богатых, знатных и безрод¬ных. Поэтому дифференциация по числу детей не могла быть большой. Сокращение уровня смертности начинается с высших и образованных классов общества. Как уже говорилось, в результате увеличивается естест-венный прирост населения. Но он же означает и большее выживание детей, и тогда возрастает и дифференциация семей по числу детей. На более поздней стадии, когда рождаемость и смертность вновь сближаются (но теперь на низком уровне), естественный прирост приближается к нулю, дифференциация семей по числу детей также приближается к ис¬чезновению, приобретая одновременно случайный характер (т. е. и акаде¬мик, и плотник с одинаковой вероятностью могут быть как однодетными, так и многодетными).
Полный текст работы:
|
|
| |
AlexTrust | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 09:26 | Сообщение # 7 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Контрольная работа по страховому праву. Выполнена в январе 2013 г.
СТРАХОВОЕ ПРАВО
Письменное контрольное задание для студентов дистанционного обучения
Задание № 8
Вопрос. Охарактеризуйте основные особенности обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств. На каких принципах основывается обязательное государственное страхование? Главная особенность обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) - обязательность. Без полиса автовладелец не сможет ни зарегистрировать машину в ГИБДД, ни официально передвигаться по дорогам. Именно поэтому ни одно страховое агентство не может отказать в оформлении полиса. Оформление (продление и расторжение) полиса ОСАГО. (Алякринский А.Л. Правовое регулирование страховой деятельности в России – М.: Наука, 2010. – 241 с.) Оформить полис может любой человек, имеющий право на управление транспортным средством (далее ТС) - непосредственный владелец либо водитель, использующий автомобиль по обыкновенной доверенности. Максимально необходимый перечень документов для оформления полиса ОСАГО (может быть меньше, в зависимости от страховой компании (далее СК): - Заявление о заключении договора ОСАГО. - Паспортные данные собственника ТС. - Паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации. - Водительские удостоверения (или их копии) всех лиц, допущенных к управлению ТС. - Паспорт (или другое удостоверение личности) лица, оформляющего страховку. - Обыкновенная доверенность на право управления ТС или на оформление ОСАГО, в случае, когда страхователь - не собственник. - Официальный и фактический адрес собственника ТС и всех лиц, допущенных к управлению. Дополнительно для юридических лиц необходимо: - Реквизиты юр. Лица. - Договор аренды (если автомобиль оформлен на физическое лицо). - Свидетельство о регистрации юридического лица. - Свидетельство о постановке на налоговый учет. - Устав или доверенность для уполномоченного представителя юридического лица, печать. ОСАГО оформляется на машину, а это значит, что страховая история сохраняется за автомобилем. И стоимость полиса тоже рассчитывается исходя из общей картины, не разделяя показатели различных лиц, допущенных к управлению ТС. Базовая ставка страхового тарифа последовательно перемножается на различные коэффициенты (Приложения 1,2), давая в результате окончательную стоимость на выбранный период. Продление или расторжение полиса об обязательном страховании Продление полиса происходит автоматически при окончании срока его действия. Но, если в течение месяца после этого страхователь не вносит деньги на счет компании, договор признается расторгнутым. Однако, в течение этого месяца вы считаетесь официально застрахованным, поэтому при наступлении страхового случая в этот период, можно внести деньги задним числом и СК покроет ущерб пострадавшим. О своем нежелании продлевать контракт со страховой компанией нужно официально заявить не менее чем за два месяца до окончания срока страхования. Преждевременное расторжение договора возможно в случаях: - Смерти гражданина - страхователя, если его права и обязанности по договору обязательного страхования не перешли к другим лицам. - Ликвидации юридического лица – страхователя. - Отзыва лицензии страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и (или) ликвидации страховщика. - Замены собственника транспортного средства (перерегистрация ТС). - Полной гибели (утрата) транспортного средства, указанного в страховом полисе обязательного страхования. - Предоставления страхователем ложных или неполных данных при заключении договора обязательного страхования, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска. Страховая премия не возвращается в случаях: - ликвидации юридического лица - страхователя - обнаружения обмана со стороны страхователя Во всех других случаях внесенная премия делится на срок страхования и возвращается часть, пропорциональная оставшемуся периоду действия договора. (Гвозденко А.А. Основы страхования / Гвозденко А.А. – М., 2009. – 321 с.) Страховым случаем (событием) называется причинение вреда имуществу или здоровью третьих лиц в случае ДТП. СК обязана погасить ущерб, но потом в праве предъявить владельцу транспортного средства встречный иск (регрессное требование), если: - За рулем застрахованного по ОСАГО автомобиля находился водитель, не указанный в полисе. - За рулем застрахованного по ОСАГО автомобиля находился водитель в нетрезвом состоянии. - Ущерб нанесен вследствие умысла, направленного на причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего. - Застрахованный автомобиль скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. - Страховой случай наступил при использовании указанным лицом транспортного средства в период, не предусмотренный договором обязательного страхования (сезонный полис). Обязательное государственное страхование является мерой социальной защиты определенных категорий государственных служащих РФ и предусматривает страхование их жизни, здоровья и имущества. Обязательное государственное страхование осуществляется непосредственно на основании законов и иных правовых актов о таком страховании.(Сокол П.В. Изменения в добровольном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств // Страховое дело – 2009. - №10. – С.48-51.) Оно отличается от других групп обязательного страхования, обусловленных специальными законами, тем, что оно осуществляется государственными учреждениями за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего государственного бюджета (ст. 927 ГК РФ). В законах, регламентирующих обязательное государственное страхование, указаны страховщики, которые уполномочены осуществлять такое страхование, а также лица, которым вменена обязанность быть страхователем. В обязательном страховании действует шесть принципов: 1. Страхование является обязательным в силу Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (п. 3 ст. 3). 2. Полнота охвата обязательным страхованием. Страховые фирмы, на которые возложено обязательное страхование, должны обеспечить 100% охвата объектов этой формой страхования. 3. Автоматический характер распространения обязательного страхования. Страхователю не обязательно подавать заявление на страхование устно или письменно. Объекты обязательного страхования включаются в планы страховых фирм по мере их регистрации последними. После этого наступает автоматическое обязательство страхователя увеличивать страховые взносы по условиям и в сроки, установленные законодательством. 4. Действие обязательного страхования независимо от уплаты страховых взносов. Если страхователь не уплатил взносы, их взимают с него через суд. Если в это время имущество было повреждено или погибло, страховщик выплатит страховые возмещения, удержав при этом задолженность. На задолженность начисляются пени. 5. Бессрочность обязательного страхования. Страхование действует до тех пор, пока страхователь владеет, пользуется и распоряжается застрахованным имуществом. Или пока не будет отменен закон (указ) об обязательном страховании. 6. Нормирование обязательного страхования. При обязательном страховании для упрощения страховой оценки и порядка выплаты страхового возмещения устанавливаются нормы страхового обеспечения в процентах от страховой оценки или в рублях на единицу объекта страхования.
Полный текст работы:
|
|
| |
AlexTrust | Дата: Вторник, 29.10.2013, 19:37 | Сообщение # 8 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Контрольная работа по предмету: Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Выполнена в январе 2013 год.
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА (кафедра)
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (дисциплина)
Письменное контрольное задание для студентов и слушателей дистанционного обучения Вариант 1
Введение
Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) – это международные правила, признанные правительственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами по всему миру как толкование наиболее применимых в международной торговле терминов. Сфера действия Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) распространяется на права и обязанности сторон по договору купли-продажи в части поставки товаров (условия поставки товаров). Каждый термин Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) представляет собой аббревиатуру из трех букв. Это Правила Incoterms (Инкотермс) и они представляют сокращенные по первым трем буквам торговые термины, отражающие предпринимательскую практику в договорах международной купли-продажи товаров. Правила Инкотермс определяют в основном обязанности, стоимость и риски, возникающие при доставке товара от продавцов к покупателям. Избранный термин Инкотермс должен соответствовать товару, способу его транспортировки и, кроме того, отражать, до какой степени стороны намерены внести дополнительные обязательства, например, обязательство продавца или покупателя по организации перевозки или страхования. Пояснения к каждому термину содержат информацию, полезную для осуществления такого выбора. Какой бы термин ни был избран, сторонам следует учитывать, что на толкование их договора могут повлиять обычаи портов или иных пунктов. Правила Инкотермс только указывают, какая из сторон договора купли-продажи должна осуществить необходимые для перевозки и страхования действия, когда продавец передает товар покупателю, и какие расходы несет каждая из сторон. Правила Инкотермс не указывают на подлежащую уплате цену или способ оплаты. Они также не регламентируют переход права собственности на товар или последствия нарушения договора. Эти вопросы обычно определяются в ясно выраженных условиях в договоре купли- продажи или в праве, применимом к такому договору. Стороны, однако, должны учитывать, что строго обязательный национальный закон (mandatory local law) может иметь преимущество в отношении какого-либо аспекта договора купли-продажи, включая избранный термин Инкотермс. Инкотермс традиционно ипользовались в договорах международной купли-продажи, когда товар пересекал границу. В различных частях света создание торговых союзов, как, например, Европейский Союз, сделали менее важным видимый контроль над товарами при прохождении их через границу соответствующих сторон. Поэтому в подзаголовках правил Инкотермс 2010 в явно выраженной форме указывается, что эти правила могут быть использованы как в договорах международной купли-продажи товаров, так и во внутринациональных договорах купли-продажи. В результате правила Инкотермс 2010 в ряде пунктов четко подчеркивают, что обязанность по осуществлению экспортно-импортных формальностей имеется только тогда, когда это применимо.
Полный текст работы:
|
|
| |
AlexTrust | Дата: Четверг, 31.10.2013, 10:52 | Сообщение # 9 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Контрольная работа по Залоговому праву Выполнена в январе 2013г.
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА (кафедра)
ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО (дисциплина) Вариант 5
Письменное контрольное задание для студентов и слушателей дистанционного обучения
Задание 4. Решите задачу Серов заключил с ломбардом договор займа под залог ювелирного изделия. Однако исполнить свое обязательство по возврату суммы займа Серов не смог. После того, как вещь была продана, он не получил никаких денег. Серов обратился за советом к адвокату. Серова интересует, должны ли такие вещи продаваться только с аукциона? Выплатят ли ему какие-то деньги после продажи вещи? Адвокат должен объяснить Серову, что если сумма займа не возвращена им в установленный срок, ломбард должен выдержать льготный месячный срок (до того он не может обратить взыскание). Днем начала течения льготного месячного срока считается день, следующий за днем возврата займа, указанным в залоговом билете. В течение льготного месячного срока и далее вплоть до дня реализации заложенной вещи ломбард не вправе увеличивать процентную ставку по займу, предусмотренную договором займа, ухудшать условия хранения заложенной вещи, а также взимать плату за ее хранение (ч. ч. 2, 3 ст. 10 Закона о ломбардах). Если в течение указанного льготного срока Серов так и не исполняет обязательство, то вещь признается невостребованной. Ломбард вправе обратить взыскание на невостребованные вещи. Обращение взыскания на невостребованные вещи осуществляется в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса. Договором займа может быть предусмотрена возможность обращения взыскания на невостребованные вещи без совершения исполнительной надписи нотариуса. По Закону Серов в любое время до продажи невостребованной вещи был вправе прекратить обращение на нее взыскания, исполнив свои обязательства перед ломбардом, определяемые в соответствии с Законом о ломбардах (ч. ч. 2 - 4 ст. 12 Закона). Реализация невостребованной вещи, на которую обращено взыскание, осуществляется путем ее продажи, в том числе с публичных торгов. В случае если сумма оценки невостребованной вещи превышает 30 тыс. рублей, ее реализация осуществляется только путем продажи с публичных торгов. В иных случаях форма и порядок реализации невостребованной вещи определяются решением ломбарда, если иное не установлено договором займа или договором хранения. Публичные торги по продаже невостребованной вещи проводятся в форме открытого аукциона в порядке, установленном ст. ст. 447 - 449 ГК РФ, и при этом начальной ценой невостребованной вещи является сумма ее оценки, указанная в залоговом билете. В случае объявления торгов несостоявшимися ломбард вправе при проведении повторных торгов снизить начальную цену вещи, но не более чем на 10% от начальной цены на предыдущих торгах. Повторные торги могут проводиться путем публичного предложения. После продажи невостребованной вещи требования ломбарда к Серову погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации невостребованной вещи, недостаточна для их полного удовлетворения. Если после продажи невостребованной вещи сумма обязательств Серова перед ломбардом оказалась ниже суммы, вырученной при реализации невостребованной вещи, либо суммы ее оценки, ломбард обязан возвратить Серову: 1) разницу между суммой оценки невостребованной вещи и суммой обязательств Серова в случае, если сумма, вырученная при реализации невостребованной вещи, не превышает сумму ее оценки; 2) разницу между суммой, вырученной при реализации невостребованной вещи, и суммой обязательств Серова в случае, если сумма, вырученная при реализации невостребованной вещи, превышает сумму ее оценки (ст. 13 Закона о ломбардах).
Полный текст работы:
|
|
| |
AlexTrust | Дата: Пятница, 01.11.2013, 21:54 | Сообщение # 10 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Контрольная работа по философии выполенна ноябрь 2013г.
Теоретическое задание 1. Мамардашвили М.К. Введение в философию. – М., 1996. Вопросы к тексту. Предварительные замечания. 1. Почему нельзя определить философию? Философию нельзя определить и ввести в обиход просто определением или суммой сведений о какой-то области, этим определением выделенной. Ибо она принадлежит к таким предметам, природу которых мы все знаем, лишь мысля их сами, когда мы уже в философии. Попытка же их определить чаще всего их только затемняет, рассеивая нашу первоначальную интуитивную ясность. 2. Каковы корни, источники философского мироощущения и знания? Корни философии совершенно явно ведут в тот способ, каким человек случается и существует в мире в качестве человека, а не просто в качестве естественного - биологического и психического - существа. 3. Что такое «человеческое в человеке»? «Человеческое в человеке» есть совершенно особое явление: оно не рождается природой, не обеспечено в своей сущности и исполнении никаким естественным механизмом. И оно всегда лицо, а не вещь. Философия имеет самое непосредственное, прямое отношение к способу существования (или несуществования) этого «странного» явления. Ее с ним со-природность и объясняет в ней все (ее методы, темы, понятия). Как объясняет она и наше, особое, отношение к ней. 4. Каковы способы существования философии в культуре? Философия тавтологична: она занимается как бы сама собой - в двух регистрах. Один регистр - это тот элемент нашей жизни, который по содержанию своему и по природе наших усилий является философским. Поскольку философия не может складываться и реализовываться в качестве жизни сознательных существ в их человеческой полноте, если. наделенные сознанием, желаниями и чувствительностью, эти существа в какой-то момент не «профилософствовали». То есть не осуществили какой-то особый акт (или состояние), который оказывается различенным и названным философским. И второй регистр - это философия как совокупность специальных теоретических понятий и категорий, как профессиональная техника и деятельность, с помощью которых нам удается говорить об указанном элементе и развивать его и связанные с ним состояния, узнавая при этом и о том, как вообще устроен человеческий мир. Назовем первый регистр «реальной философией», а второй – «философией учений и систем». Поэтому фраза и была построена так: то, о чем приходится говорить на особо изобретаемом для этого языке.
Полный текст работы:
|
|
| |
AlexTrust | Дата: Суббота, 09.11.2013, 07:48 | Сообщение # 11 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Контрольная работа "Система государственного и муниципального управления". выполнена в январе 2013г.
Система государственного и муниципального управления (дисциплина) Письменное контрольное задание для студентов и слушателей дистанционного обучения
Задание 1. Теоретико-методологические основы системы государственного управления Вопрос: Какие методы государственного управления необходимо применить для повышения качества государственных услуг? Обоснуйте свой ответ. Ответ: Государству необходимо применять административно-правовые методы, которые будут регулировать процесс оказания госуслуг населению посредством Административных регламентов. В регламентах прописывается последовательность процедур при оказании госуслуг, время, которое необходимо на них затратить, время приема граждан (в том числе в вечерние часы) и другие принципы. Поскольку госслужащие обязаны выполнять Административные регламенты, качество оказания услуг должно повыситься. Экономические методы также могут оказывать положительное воздействие, так как государство, поднимая заработную плату госслужащим, вправе требовать от них исполнения обязанностей в соответствии с предъявляемыми требованиями. Чем выше заработная плата, тем выше требования и больше выбор кандидатов. С использованием информационно-идеологических методов можно оказывать воздействие на сознание госслужащих по принципу, что гражданин, пришедший за услугой должен уйти довольным. Для этого проводятся различные мониторинги и опросы общественного мнения, результаты которых доводятся до госслужащих.
Полный текс работы
|
|
| |
AlexTrust | Дата: Среда, 13.11.2013, 08:08 | Сообщение # 12 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Контрольная работа по дисциплине "Правовые основы банкротства" выполнена в декабре 2012 года
Кафедра гражданского права и процесса
Правовые основы банкротства
Письменное контрольное задание для студентов дистанционного обучения
Тема 1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): общие положения 2.Признаки несостоятельности (банкротства). Гражданский кодекс РФ предусматривает, что лицо, которое не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, может быть признано по решению суда несостоятельным (банкротом). Основания и порядок признания такого должника несостоятельным (банкротом) или объявления должником о своем банкротстве устанавливаются Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 окт. 2002 г. №127 (ред. от 19.07.2009). В соответствии со статьей 1, Закон устанавливает основания для признания должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности, а также отношения, возникающие между лицами, участвующими в процедурах банкротства. Статья 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» указывает, что гражданин считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества. (Беляев С. Эффект банкротства/ Экономика и жизнь. – 2010. – № 24. – С. 12-14.) Юридическое лицо же считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Для определения наличия признаков банкротства должника учитываются: - размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, обязательств по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия (статья 4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»); -размер обязательных платежей без учета установленных законодательством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций; -подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды; -подлежащие возмещению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении наличия признаков банкротства должника. Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее ста тысяч рублей, к должнику - гражданину - не менее десяти тысяч рублей, а также имеются признаки банкротства, установленные статьей 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
(Далее вопросы: Тема 3. Возбуждение дела о несостоятельности и подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству Задание 2. Основания возбуждения производства по делу о банкротстве. Тема 4. Судебное разбирательство дела о несостоятельности, исполнение судебных актов по делам о несостоятельности 1.Понятие и срок рассмотрения дела о банкротстве.) Полный текст работы
Прикрепления:
__.doc
(80.0 Kb)
|
|
| |
AlexTrust | Дата: Пятница, 15.11.2013, 05:57 | Сообщение # 13 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Контрольная работа по Экономике выполнена в октябре 2012 года.
ЭКОНОМИКА
Письменное контрольное задание для студентов дистанционного обучения Вариант 1.
1. Функция потребления для некоторой страны с закрытой экономикой имеет вид (1) (1) . Известно также, что автономные инвестиции в прошедшем году составили 150 у.е., а государственные расходы – 100 у.е. Правительство каждый год собирает фиксированные налоги 110 у.е. Найдите: а. планируемый спрос при выпуске, равном 600 у.е.; б. равновесное значение выпуска. в. Какую сумму фиксированных налогов необходимо собирать правительству для того, чтобы планируемый спрос в 600 у.е. и эффективный спрос совпали?
Решение. А. С=0.8Yd => 600 = 0.8Yd => Yd = 750.
Б. Первоначальный уровень дохода может быть найден в результате решения следующего уравнения: Y = C+ I + G = 0,8Yd + 150 + 100 = 0.8 (Y-110) + 150 +100 = 0.8Y + 162 => Y = 810. Таким образом, равновесный объём производства равен 810 у.е.
В. Y = 600 => 600 = 0.8 (600-T) + 150 +100 = -0.8T + 730 => T = 162.5 у.е.
Полный текст работы
|
|
| |
AlexTrust | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 08:02 | Сообщение # 14 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Контрольная работа по Трудовому праву выполнена в апреле 2013 года.
Трудовое право
Письменное контрольное задание для студентов дистанционного обучения
Задание 1. Назовите виды источников трудового права РФ и приведите примеры каждого вида. Источники трудового права различаются по форме правовых актов, по юридической силе, по своему характеру, по сфере действия.(Анисимов Л. Источники трудового права // Вопросы трудового права. – 2011. – № 12. – С. 2.). В зависимости от юридической силы нормативно-правовых актов источники трудового права могут быть классифицированы в следующей иерархии: – Конституция Российской Федерации; – правовые акты международных организаций, в которых участвует Россия (например, акты ООН и МОТ), договоры и соглашения, подписанные Российской Федерацией; – Трудовой кодекс Российской Федерации; – иные федеральные законы; – указы Президента Российской Федерации; – постановления Правительства РФ и нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти; – конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ; – правовые акты социального партнерства; – акты органов местного самоуправления; – локальные нормативные акты организаций, содержащие нормы трудового права. Рассмотрим каждый из этих видов источников трудового права более подробно. В Конституции закреплены права и свободы, реализуемые в сфере социально-трудовых отношений. Они указаны, в основном, в гл. 2 Конституции РФ, как то: в России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Основным законом страны. Эти права неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, но их осуществление не должно нарушать права и свободы других лиц (ст. 17); права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими и обеспечиваются при необходимости правосудием (ст. 18); перед законом все равны, и государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина (ст. 19); каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов, а свобода деятельности общественных объединений гарантируется (ст. 30); каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельностью (ст. 34); в ст. 37 гарантируется свобода труда, запрет на принудительный труд, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации не ниже установленного в федеральном законе минимального размера заработной платы, право на защиту от безработицы. В этой статье признается право работников на индивидуальные и коллективные споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку, и др.(Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко). – 8-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – С.24-25.) . Наиболее общий универсальный характер из международных документов, принятых под эгидой ООН, следует назвать два, именуемых пактами, – Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах. Их предшественницей была Всеобщая декларация прав человека, день принятия которой – 10 декабря 1948 г. – отмечается в странах мира как День прав человека. Декларация не содержала обязывающих норм, имела рекомендательное значение, провозглашалась «в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства». Международные пакты о правах человека – это обязательные для участвующих государств нормативные акты. Они были приняты Генеральной Ассамблеей ООН 16.12.1966 г. и открыты для подписания. От имени СССР они были подписаны 18.03.1968 г., ратифицированы 18.09.1973 г. В тексте Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах углубляются и уточняются права, перечисленные во Всеобщей декларации, в том числе и посвященные социально-трудовым вопросам (право на труд, право на отдых, принципы равенства и запрет дискриминации, право на объединение и др.). В Международном пакте о гражданских и политических правах из всего спектра социально-трудовых и комплексных прав конкретизируется два: запрет принудительного труда и свобода объединений (включая право на создание профсоюзов). Источниками трудового права являются также декларации, конвенции и рекомендации Международной организации труда (МОТ), членом-участником которой является и Российская Федерация. Конвенции и рекомендации МОТ (их около четырехсот) принято называть «международные стандарты труда». Конвенции и рекомендации МОТ принимаются с соблюдением принципа «трипартизма» (трехсторонности) на сессиях Международной конференции труда (МКТ). После принятия соответствующего документа государства-члены обязаны представить принятый акт в компетентные государственные органы для издания необходимого внутригосударственного акта. Для конвенции МОТ классическим способом их имплементации (реализации) в национальное законодательство является ратификация. В Российской Федерации ратификация, в частности конвенции МОТ, осуществляется путем издания закона. На основании такого закона Президент РФ подписывает ратификационную грамоту, которая с его печатью и подписью министра иностранных дел РФ направляется затем на регистрацию в МОТ. Согласно ст. 16 Венской конвенции о праве международных договоров, если договором не предусмотрено иное, то ратифицированные грамоты в общем случае означают согласие государства на обязательность для него данного договора. Источниками трудового права являются также международные региональные акты в сфере труда, принятые международными региональными организациями, например Советом Европы, Европейским Союзом, СНГ и др. Так, Совет Европы, объединяющий более 40 государств, в том числе Российскую Федерацию, принял более 150 конвенций по правам человека, в том числе содержащих социально-трудовые стандарты. Среди них основополагающим документом является Конвенция Совета Европы «О защите прав человека и основных свобод» 1950 г., Европейская социальная хартия 1961 г. (в ред. 1996 г.). Особое место среди источников Европейского Союза занимает Хартия Европейского сообщества об основных социальных правах трудящихся 1989 г. Кроме того, в рамках ЕС принимаются регламенты, имеющие прямое действие, и директивы в качестве «модельных» норм права. При этом каждое государство само определяет способы и средства осуществления предписаний директив в национальном законодательстве. Трудовой кодекс РФ является основным кодифицированным источником трудового права. Он вступил в силу с 1.02.2002 г. со значительными изменениями и дополнениями, внесенными в него Федеральным законом N 90-ФЗ от 30.06.2006 г. ТК РФ состоит из шести частей, 14 разделов, 62 глав и 424 статей. Он регулирует весь комплекс общественных отношений в сфере труда. Нормы трудового права, содержащиеся в иных законах, должны соответствовать законоположениям ТК РФ. В том случае, когда вновь принятый федеральный закон противоречит правилам ТК РФ, то этот федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ. Согласно ст. 71, 72 и 76 Конституции РФ, ТК РФ в ст. 6 разграничил полномочия между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, что имеет значение для обеспечения законности принимаемых в субъектах нормативных правовых актах, которые не должны противоречить федеральным установлениям. Наряду с ТК РФ, среди источников трудового права получили широкое распространение и другие кодифицированные нормативные акты (федеральные законы), относящиеся к комплексному правовому регулированию в рамках отдельных институтов этой отрасли. К их числу следует отнести федеральные законы "О занятости населения в Российской Федерации", "О системе государственной службы Российской Федерации", "О государственной гражданской службе Российской Федерации", "О муниципальной службе Российской Федерации" и др. (Шебанова А.И. Трудовое право России. Практикум / Под ред. Продо. К.Н. Гусова. – М., 2010. – С.14-15.) Федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после их подписания Президентом РФ. Правовое регулирование, в том числе в сфере труда, в Российской Федерации законами не исчерпывается. Соответствующие трудовые отношения регулируются актами Президента РФ, Правительства РФ, а также министерств, федеральных служб и иных федеральных органов власти, т.е. подзаконными актами. Главенствующее место среди указанных источников занимают указы Президента РФ, носящие нормативный характер и регулирующие отношения в сфере труда. Своими указами Президент РФ имеет право приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ, если они противоречат Конституции РФ и федеральным законам, а также международным обязательствам Российской Федерации. К подзаконным актам как к источникам трудового права относятся постановления Правительства РФ. Постановления Правительства РФ как источники трудового права издаются во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента РФ и в силу оперативной экономической необходимости. Они являются актами федеральной исполнительной власти и принимаются, например, по вопросам определения особенностей режима рабочего времени и времени отдыха работников, имеющих особый характер работы. Документами Правительства устанавливаются также базовые оклады, базовые ставки заработной платы по профессиональным квалифицированным группам, особенности регулирования труда по совместительству для отдельных категорий работников и др. Для трудовых отношений имеют значение правовые акты Минздравсоцразвития РФ и Федеральной службы по труду и занятости как источники трудового права, будучи также подзаконными актами, равно как и акты федеральных органов исполнительной власти, содержащих нормы о труде. На самом низшем уровне в иерархии подзаконных актов стоят локальные нормативные акты, которые применяются представителем работодателя единолично, так и с участием работников или их представителей в зависимости от предмета (объекта) правового регулирования в рамках данной конкретной организации. Локальные нормативные акты в рамках своей компетенции принимают работодатели, за исключением работодателей физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (ст. 8 ТК РФ). Они не должны противоречить трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права, а также коллективным договорам и соглашениям. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие локальных нормативных актов с учетом мнения представительного органа работников. Так, в ст. 190 ТК РФ установлено, что правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются работодателем с учетом мнения представительных органов работников организации. Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа, представляющего работников организации, при принятии локальных нормативных актов определен ст. 372 ТК РФ. Единолично (без учета мнения представительного органа работников) работодателем, например, применяются: штатное расписание, должностные инструкции и квалификационные характеристики, приказы, распоряжения, имеющие нормативное содержание. Коллективный договор или соглашение при принятии локального нормативного акта вместе с учетом мнения представительного органа работников могут предусматривать иную, более жесткую форму – согласование с представительным органом работников. Тем не менее в любом случае локальные нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями. Локальные нормативные акты необходимо отличать от коллективного договора, который представляет собой нормативное соглашение, принимаемое в договорном порядке (ст. 41-43 ТК РФ). Локальные нормативные акты принимаются обычно по инициативе работодателя, процедура их принятия не определена (за исключением указания об учете мнения представительного органа работников). Локальные нормативно-правовые акты дополняют государственное и коллективно-договорное регулирование трудовых отношений на уровне организации. Например, 11.04.2011 г. Министерство здравоохранения и социального развития (Минздравсоцразвития России) издало приказ N 290н, которым утвердило Административный регламент Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной услуги "Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращения граждан, принятия по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок". Административный регламент определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги в федеральной службе по труду и занятости. Положения Административного регламента распространяются на все устные обращения, обращения в письменной форме, обращения в форме электронного документа, индивидуальные и коллективные обращения граждан. Государственная услуга предоставляется гражданам России, иностранным гражданам и лицам без гражданства за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или ее законодательством. Конечным результатом предоставления государственной услуги является ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Полный текст контрольной работы
|
|
| |
AlexTrust | Дата: Среда, 20.11.2013, 07:15 | Сообщение # 15 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Контрольная работа по Налоговому праву Выполнена в июне 2013 года.
Кафедра Налогового права
Налоговое право
Вариант 1. Письменное контрольное задание для студентов дистанционного обучения
Задание № 1. Исходные данные для выполнения письменного контрольного задания. Налоговый орган провел выездную налоговую проверку ООО «Агро» в ходе, которой установлено, что общество в проверяемый период применяло упрощенную систему налогообложения, однако выставляло покупателям счета-фактуры с выделением НДС. При этом полученный от покупателей налог обществом в бюджет не перечислялся, отчетность по НДС не представлялась. Налоговый орган вынес решение о привлечении ООО «Агро» к ответственности за совершение налогового правонарушения по статьям 119 НК РФ и 122 НК РФ. Задание 1. Законно ли решение налогового органа? 2. Изложите аргументы налогоплательщика и налогового органа при обжаловании указанного решения в арбитражном суде. 1. Законно ли решение налогового органа? В соответствии с п.3 статьи 169 НК РФ составлять счета-фактуры обязаны все налогоплательщики НДС, реализующие товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации. В пунктах 2 и 3 статьи 346.11 Налогового кодекса, организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются плательщиками НДС. Исключение составляет налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Упрощенцы в выставляемых покупателям документах сумму НДС не выделяют и счета-фактуры не выставляют. Ведь в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса обязанность по составлению счетов-фактур, ведению журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж возложена только на налогоплательщиков НДС. Лица, применяющие упрощенную систему, вправе при определении объекта налогообложения уменьшить полученные доходы на суммы НДС по оплаченным товарам, работам и услугам, стоимость которых включается в состав расходов (подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). При этом затраты учитывают в составе расходов с учетом следующих особенностей (подп. 1 и подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ): -материальные расходы (в том числе расходы по приобретению сырья и материалов) – в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности – в момент такого погашения, также расходы по приобретению сырья и материалов учитывают в составе расходов по мере списания указанного сырья и материалов в производство; -расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, – по мере реализации указанных товаров. В соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется лицами, не являющимися налогоплательщиками в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделенной суммой налога. Лица, применяющие упрощенную систему, не являются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, то и выписывать покупателям счета-фактуры не должны. Суммы НДС можно включать в расходы.(письмо Минфина от 19.12.2006 г. № 03-11-04/2/281) При этом надо учитывать только суммы налога, уплаченные при приобретении товаров, работ, услуг, стоимость которых можно включить в состав расходов в соответствии со статьей 346.16 Налогового кодекса. Таким образом, при заполнении Книги учета доходов и расходов налогоплательщик обязан в графе 7 отдельной строкой указать сумму НДС.(письмо Минфина от 21.12.2006 г. № 03-11-04/2/286) Лицам, применяющим упрощенную систему налогообложения, оформлять счета-фактуры и вести книгу продаж не надо.(письмо Минфина от 18.04.2007 г. № 03-11-05/73) В соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса в случае выставления упрощенцем счета-фактуры с выделением суммы налога на добавленную стоимость вся сумма налога подлежит уплате в бюджет.(письмо Минфина от 10.02.2006 г. № 03-11-04/2/33) При этом вычет НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) нормами главы 21 Налогового кодекса не предусмотрен.(письмо Минфина от 23.03.2007 г. № 03-07-11/68) Изучив Судебно- арбитражную практику я пришла к выводу , что действия налогового органа не законны , так как в действиях общества состава правонарушения по статье 119 Налогового кодекса не усматривается . Поскольку ответчик в связи с применением упрощенной системы налогообложения не являлся плательщиком НДС, то и привлечение его к ответственности по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса также является неправомерным. В соответствии с условиями, общество на основании пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса не являлось плательщиком НДС. В этой связи оно не являлось субъектом ответственности за неуплату НДС, поскольку не обязано платить НДС. Поэтому состав правонарушения, предусмотренный пунктом 1 статьи 122 Налогового кодекса, отсутствует. В силу статьи 23 Налогового кодекса РФ налогоплательщик обязан уплачивать законно установленные налоги и представлять в налоговый орган налоговые декларации по тем налогам, которые он обязан уплачивать. Согласно пункту 2 статьи 346.11 Налогового кодекса организации, применяющие упрощенную систему, не признаются плательщиками НДС. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется лицами, не являющимися налогоплательщиками, в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением налога (п. 5 ст. 173 НК РФ). Пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса предусмотрена обязанность налогоплательщиков, перечисленных в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса, предоставлять в налоговые органы соответствующие налоговые декларации. Согласно статье 119 Налогового кодекса субъектом ответственности за непредставление декларации является налогоплательщик. В соответствии с вышесказанным, арбитры пришли к выводу, что поскольку общество, применяющее упрощенную систему, не являлось плательщиком НДС, к нему не может быть применена ответственность, определенная статьей 119 Налогового кодекса. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда от 30.10.2007 г. № 4544/07 .
Полный текст работы
|
|
| |