Приветствую Вас, Гость
Оказываем помощь в написании контрольных и дипломов
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Контрольная работа (ПКЗ)
AlexTrustДата: Понедельник, 16.12.2013, 04:31 | Сообщение # 16
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа по Залоговому праву
Выполнена в октябре 2012 года.

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
(кафедра)

ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО
(дисциплина)
Вариант 1


Задание 3.
Каковы особенности обращения взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, как осуществляется реализация такого имущества?

Под обращением взыскания на заложенное имущество понимается его арест (опись), изъятие и принудительная реализация (п. 1 ст. 46 Федерального закона "Об исполнительном производстве"). Залоговое законодательство России устанавливает правило, в соответствии с которым при невыполнении обеспеченного залогом обязательства предмет залога не может автоматически перейти в собственность (хозяйственное ведение) залогодержателя. Всякие соглашения, предусматривающие передачу имущества, являющегося предметом залога в собственность залогодержателя, являются ничтожными за исключением тех, которые могут быть квалифицированы как отступное или новация обеспеченного залогом обязательства. Смысл ипотеки как обеспечительного обязательства состоит в том, что кредитор-залогодержатель в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должником вправе получить преимущественное перед другими кредиторами удовлетворение из стоимости заложенного имущества, если договором не предусмотрено иное. В случае расхождения условий договора об ипотеке и условий обеспеченного ипотекой обязательства в отношении требований, которые могут быть удовлетворены путем обращения взыскания на заложенное имущество, предпочтение отдается условиям договора об ипотеке (ч. 2 п. 1 ст. 50 Закона об ипотеке). Такое указание закона на приоритет договора ипотеки при исполнении условий договора по обеспечению обязательств является новым в залоговых отношениях. (Суханов Е. А. Гражданское право / Суханов Е. А. – М.: Рост, 2004. – с. 104.) Не всякое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства со стороны должника предоставляет залогодержателю право на обращение взыскания. Для этого требуется, чтобы обязательство было нарушено должником по обстоятельствам, за которые он несет ответственность, а также, чтобы допущенное должником нарушение обеспеченного ипотекой обязательства было достаточно значительно. В п. 2 конкретизируется понятие систематического нарушения сроков внесения периодических платежей (более трех раз в течение 12 месяцев, даже если каждая просрочка незначительна). Указанная норма является диспозитивной, и стороны в договоре могут предусмотреть иное.
В п. 3 установлено правило, согласно которому, если должник освобождается от ответственности, взыскание на заложенное имущество не обращается. Должник освобождается от ответственности при отсутствии вины (за отдельными изъятиями, когда ответственность наступает независимо от вины). Вина отсутствует при действии непреодолимой силы, а также при наступлении случая (обстоятельства, не зависящего от участников гражданского правоотношения).
В п. 4 делается отсылка к ст. 35, 39 и 41 Закона об ипотеке, в соответствии с которыми в перечисленных в них случаях залогодержатель имеет право потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства, а при невыполнении этого требования - обратить взыскание на заложенное имущество.
Гражданский кодекс РФ и Закон "Об ипотеке" допускают два варианта обращения взыскания на заложенное имущество - по решению суда и без обращения в суд.
Согласно статьи 28 Закона о залоге и п. 1 ст. 349 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой обращение взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, производится по решению суда. При этом установлен перечень случаев, когда обращение взыскания возможно только по решению суда (п. 3 ст. 349 ГК РФ), и имеется ряд случаев, когда обращение взыскания по решению суда действует как общее правило, если стороны не избрали иной порядок. Исключение из общего правила сделано для случаев, когда обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется во внесудебном порядке в соответствии со ст. 55 Закона (см. комментарий к ней).
Если заемщик не выполняет своих обязательств по договору, то залогодержатель вправе осуществить обращение взыскания на жилое помещение с последующей его реализацией. Процедура реализации осуществляется для погашения кредитной задолженности заемщика перед кредитором. Способы реализации - продажа с публичных торгов и продажа на аукционе (ст. 56, 57 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ). (Павлодский Е. Залог и ипотека / Павлодский Е. // Хозяйство и право. – 1997. – № 2. – С.12-14.)
Имущество, заложенное по договору об ипотеке, на которое по решению суда обращено взыскание, реализуется путем продажи с публичных торгов. Порядок проведения публичных торгов по продаже имущества, заложенного по договору об ипотеке, определяется процессуальным законодательством Российской Федерации. Принимая решение об обращении взыскания на заложенное имущество, суд может с согласия залогодателя и залогодержателя установить в решении, что имущество подлежит реализации в порядке, предусмотренном статьей 59 настоящего Федерального закона. Такой же способ реализации заложенного имущества может быть предусмотрен залогодателем и залогодержателем в соглашении об удовлетворении требований залогодержателя во внесудебном порядке, заключенном в соответствии с ч. 1 ст. 55 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».(Смолянников А. Ипотека: теория сквозь призму законотворчества / Смолянников А. \\ Вопросы экономики. – 1997. – № 7. – С.8 -10.)
Публичные торги по продаже заложенного имущества организуются и проводятся органами, на которые в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации возлагается исполнение судебных решений, если иное не установлено федеральным законом. Публичные торги по продаже заложенного имущества проводятся по месту нахождения этого имущества. Организатор публичных торгов извещает о предстоящих публичных торгах не позднее чем за 30 дней, но не ранее чем за 60 дней до их проведения в периодическом издании, являющемся официальным информационным органом органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, с указанием даты, времени и места проведения публичных торгов, характера продаваемого имущества и его начальной продажной цены. Лица, желающие принять участие в публичных торгах, вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые должны быть указаны в извещении о публичных торгах. Размер задатка не может превышать 5 процентов от начальной продажной цены заложенного имущества. Лицам, которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток возвращается немедленно по окончании публичных торгов. Задаток также подлежит возврату, если публичные торги не состоялись.
Задание 4.
Решите задачу

Серов заключил с ломбардом договор займа под залог ювелирного изделия. Однако исполнить свое обязательство по возврату суммы займа Серов не смог. После того, как вещь была продана, он не получил никаких денег. Серов обратился за советом к адвокату. Серова интересует, должны ли такие вещи продаваться только с аукциона? Выплатят ли ему какие-то деньги после продажи вещи?
Адвокат должен объяснить Серову, что если сумма займа не возвращена им в установленный срок, ломбард должен выдержать льготный месячный срок (до того он не может обратить взыскание). Днем начала течения льготного месячного срока считается день, следующий за днем возврата займа, указанным в залоговом билете. В течение льготного месячного срока и далее вплоть до дня реализации заложенной вещи ломбард не вправе увеличивать процентную ставку по займу, предусмотренную договором займа, ухудшать условия хранения заложенной вещи, а также взимать плату за ее хранение (ч. ч. 2, 3 ст. 10 Закона о ломбардах).
Если в течение указанного льготного срока Серов так и не исполняет обязательство, то вещь признается невостребованной. Ломбард вправе обратить взыскание на невостребованные вещи. Обращение взыскания на невостребованные вещи осуществляется в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса. Договором займа может быть предусмотрена возможность обращения взыскания на невостребованные вещи без совершения исполнительной надписи нотариуса. По Закону Серов в любое время до продажи невостребованной вещи был вправе прекратить обращение на нее взыскания, исполнив свои обязательства перед ломбардом, определяемые в соответствии с Законом о ломбардах (ч. ч. 2 - 4 ст. 12 Закона).
Реализация невостребованной вещи, на которую обращено взыскание, осуществляется путем ее продажи, в том числе с публичных торгов. В случае если сумма оценки невостребованной вещи превышает 30 тыс. рублей, ее реализация осуществляется только путем продажи с публичных торгов. В иных случаях форма и порядок реализации невостребованной вещи определяются решением ломбарда, если иное не установлено договором займа или договором хранения. Публичные торги по продаже невостребованной вещи проводятся в форме открытого аукциона в порядке, установленном ст. ст. 447 - 449 ГК РФ, и при этом начальной ценой невостребованной вещи является сумма ее оценки, указанная в залоговом билете. В случае объявления торгов несостоявшимися ломбард вправе при проведении повторных торгов снизить начальную цену вещи, но не более чем на 10% от начальной цены на предыдущих торгах. Повторные торги могут проводиться путем публичного предложения.
После продажи невостребованной вещи требования ломбарда к Серову погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации невостребованной вещи, недостаточна для их полного удовлетворения.
Если после продажи невостребованной вещи сумма обязательств Серова перед ломбардом оказалась ниже суммы, вырученной при реализации невостребованной вещи, либо суммы ее оценки, ломбард обязан возвратить Серову:
1) разницу между суммой оценки невостребованной вещи и суммой обязательств Серова в случае, если сумма, вырученная при реализации невостребованной вещи, не превышает сумму ее оценки;
2) разницу между суммой, вырученной при реализации невостребованной вещи, и суммой обязательств Серова в случае, если сумма, вырученная при реализации невостребованной вещи, превышает сумму ее оценки (ст. 13 Закона о ломбардах).

Полный текст работы
Прикрепления: 3929453.doc (86.5 Kb)
 
AlexTrustДата: Пятница, 20.12.2013, 17:47 | Сообщение # 17
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа по Правовому регулированию инновационной деятельности
Выполнена в марте 2013 года.

Правовое регулирование инновационной деятельности
(дисциплина)

Вариант № 1

Письменное контрольное задание
для студентов и слушателей дистанционного обучения


Задание 1. Дайте определение понятиям «инновация», «инновационная деятельность», «инновационный цикл» и «экономика знаний».

Инновация, нововведение (англ. innovation) — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем.
Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направление», если переводить дословно «Innovatio» — «в направлении изменений». Само понятие innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие «инновация» получило в начале XX в. в научных работах австрийского экономиста Й. Шумпетера в результате анализа «инновационных комбинаций», изменений в развитии экономических систем.
Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьёзно повышает эффективность действующей системы.
Инновационная деятельность — это комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами.
Также инновационная деятельность может быть определена как деятельность по созданию, освоению, распространению и использованию инноваций.
Вопросам управления инновационной деятельностью посвящено отдельное направление менеджмента — инновационный менеджмент.
Для финансирования инновационной деятельности создаются венчурные фонды.
Инновационная деятельность — это деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшение качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках, предполагающая целый комплекс научных, технических, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инновациям
Различают несколько видов инноваций:
- технические появляются в производстве продуктов с новыми или улучшенными свойствами;
- технологические возникают при применении более совершенных способов изготовления продукции;
- организационно-управленческие связаны с процессами оптимальной организации производства, транспорта, сбыта и снабжения;
- информационные решают задачи рациональной организации информационных потоков в сфере научно-технической и инновационной деятельности, повышения достоверности и оперативности получения информации;
- социальные направлены на улучшение условий труда, решение проблем здравоохранения, образования, культуры.
Инновационный цикл – это процесс вывода на рынок инновационного продукта, представляющий собой стадии реализации проекта инвестиций в инновации.. Это обусловлено тем, что новшество может использоваться для создания инноваций неоднократно, причем в сферах, иногда очень удаленных от сферы появления новации. Период создания новации включает стадии зарождения (осознание потребности и возможности инноваций, возникновение идеи); становления (разработка идеи) и освоения (внедрение в производство, эксперимент).

Экономика знаний - высший этап развития постиндустриальной экономики и инновационной экономики. Часто термин экономика знаний используют как синоним инновационной экономики. Однако экономика знаний - высший этап развития инновационной экономики. И является базой, фундаментом общества знаний или информационного общества.
Главным фактором формирования и развития экономики знаний является человеческий капитал.
Экономика знаний - экономика, где основными факторами развития являются знания и человеческий капитал. Процесс развития такой экономики заключен в повышении качества человеческого капитала, в повышении качества жизни, в производстве знаний высоких технологий, инноваций и высококачественных услуг.
В социологии: экономика ежедневной технологической революции.
Экономика знаний - высший этап развития постиндустриальной экономики и инновационной экономики, а потому в наибольшей степени характерна для самых развитых стран мира (США,ЕС и Япония).
Сегодня производство знаний и высоких технологий служит основным источником роста экономики в развитых странах.

Полный текст работы
Прикрепления: ____.1.doc (159.0 Kb)
 
AlexTrustДата: Вторник, 07.01.2014, 07:30 | Сообщение # 18
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа по Арбитражному процессу
Выполнена в декабре 2013 года.


ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
(кафедра)

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
(дисциплина)


Письменное контрольное задание
для студентов дистанционного обучения

Вариант 2


Задание 1.
25.06.2013 ООО «Фиона» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании ООО «Гео» несостоятельным. 26.06.2013 ООО «Фиона» направило в суд заявление о возврате первоначального заявления о признании ООО «Гео» несостоятельным.
Подлежит ли заявление ООО «Фиона» о признании ООО «Гео» несостоятельным принятию к производству или нет? Подготовьте проект судебного акта.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон). В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона производство по делу о банкротстве (при наличии соответствующих признаков банкротства, установленных в ст. 3) может быть возбуждено арбитражным судом, если требования к юридическому лицу в совокупности составляют не менее 100 тыс. руб. Если в заявлении не указаны сведения, предусмотренные Законом, либо не приложены документы, арбитражный суд на основании ст. 44 Закона оставляет заявление о признании должника банкротом без движения. Заявление, поданное с соблюдением требований, предусмотренных АПК РФ и Законом, принимается судьей (единолично) не позднее чем через 5 дней с даты поступления заявления в арбитражный суд (ст. 42 Закона), при этом в соответствии с ч. 3 ст. 113 АПК РФ данный срок не включает нерабочие дни. Затем не менее чем через 15 дней и не более чем через 30 дней со дня вынесения определения о принятии заявления о признании должника банкротом проводится судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику. Наблюдение вводится по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом (п. 6 ст. 42 Закона). В соответствии со статьей 7 АПК РФ, правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор. То есть, если заявление от ООО «Фиона» о признании ООО «Гео» соответствует требованиям АПК РФ, суд примет заявление. Поскольку имеется доказательство отказа заявителя от требований к ООО «Фиона» (заявление об отказе), которое было принято судом, суд первой инстанции правомерно прекратил производство по делу в части требований заявителя к ООО «Фиона» на основании ч. 4 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ


Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Шаховой А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хромовой И.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Фиона» о признании в несостоятельности (банкротстве) должника - общества с ограниченной ответственностью «Гео» (630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 80, ИНН 5406341628, ОГРН 1065406047057),
при участии в судебном заседании представителя заявителя – Ивановой Ирины Ивановны (доверенность № 27/1 от 01.08.2012, паспорт),
установил:
25.06.2013 г. ООО «Фиона» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании ООО «Гео» несостоятельным. В заявлении закрытое акционерное общество «Фиона» указало кандидатуру временного арбитражного управляющего - Трушкова Евгения Николаевича, члена некоммерческого партнерства «Национальная гильдия Арбитражных управляющих» (юридический адрес: г. Москва, ул. Листева, д.18, адрес в г. Новосибирске: 630102, г. Новосибирск, а/я 1).
26. 06. 2013 г. ООО «Фиона» направило в суд заявление о возврате первоначального заявления о признании ООО «Гео» несостоятельным.
Арбитражный управляющий Трушков Евгений Николаевич в судебное заседание не явился, заявил ходатайство о рассмотрении спора в его отсутствие.
Принимая во внимание наличие в материалах дела доказательств надлежащего уведомления арбитражного управляющего, дело рассматривается в порядке статей 123, 156 АПК РФ, поскольку от лиц, участвующих в деле возражений не поступило.
В судебном заседании представитель ООО «Фиона» заявил ходатайство об отказе от заявленных требований в полном объеме и прекращении производства по делу. В обоснование указанного ходатайства указал, что излишне списанные денежные средства возвращены арбитражным управляющим Трушковым Евгением Николаевичем в добровольном порядке в полном объеме, в связи с чем считает не целесообразным дальнейшее рассмотрение заявленного требования.
12.02.2013 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление арбитражного управляющего Трушкова Евгения Николаевича о прекращении производства по делу, в котором указано, что все излишне списанные денежные средства возвращены, в связи с чем отсутствуют основания для рассмотрения заявления ООО «Фиона» по существу.
Рассмотрев ходатайство представителя ООО «Фиона» об отказе от заявленного требования и прекращении производства по делу, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд находит заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению, при этом суд исходит из следующего.
Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
Рассмотрев ходатайство об отказе от заявленного требования, суд установил, что данный отказ заявлен правомочным лицом, не противоречит законодательству и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем, судом принят отказ заявителя от заявленного требования.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу, в случае если истец отказался от иска и отказ принят судом, таким образом, производство по заявлению подлежит прекращению.
На основании изложенного, руководствуясь частью 2 статьи 49, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Фиона» от заявления об отказе о признании несостоятельности (банкротстве) должника - общества с ограниченной ответственностью «Гео».
Прекратить производство по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Фиона» о признании несостоятельности (банкротстве) должника - общества с ограниченной ответственностью «Гео» (630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 80, ИНН 5406341628, ОГРН 1065406047057).
Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск) в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья А.А. Шахова

Полный текст работы
Прикрепления: 8210481.doc (91.0 Kb)
 
ЮристДата: Вторник, 21.01.2014, 16:42 | Сообщение # 19
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа по налоговому праву
выполнена в декабре 2013 г.

Кафедра Финансового и трудового права
Учебная дисциплина: Налоговое право


Ситуационная (практическая) задача № 1
29 декабря прошлого финансового года были приняты два федеральных закона «О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», которые были официально опубликованы 31 декабря прошедшего финансового года:
- первым была установлена повышенная ставка единого социального налога и налога на добавленную стоимость;
- вторым был введён новый налог на реализацию вычислительной техники. С какого момента указанные законы вступят в силу?
Изменится ли Ваше решение, если в тексте указанных законов закреплено, что они вступают в силу с первого января текущего финансового года?
В практике налогового законодательства есть Федеральный закон от 31 декабря 2001 г. № 198-ФЗ «О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах». (О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах: Федеральный закон от 31 декабря 2001 г. № 198-ФЗ ( в ред. от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ) / Росс. газ. - 2001. - № 256. // Собрание законодательства Р.Ф. - 2002. - № 1. - Ст. 4.)
Настоящий Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2002 года, за исключением нескольких абзацев, которые вступают в силу с 1 января 2003 г. Обычно в последних статьях федеральных законов отмечается срок, с которого указанные законы вступают в силу. В соответствии с Федеральным законом от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» (в ред. от 25 декабря 2012 г. № 254-ФЗ), федеральные законы вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу.)
Ситуационная (практическая) задача № 2
Физическое лицо приняло участие в долевом строительстве жилого дома и налоговым органом, в прошедшем календарном году, ему был предоставлен имущественный налоговый вычет, предусмотренный главой 23 ч.2. Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц». Физическое лицо в прошедшем финансовом году не использовало вычет в полном объёме и вычет должен быть перенесён на следующий налоговый период. В текущем финансовом году налоговый орган отказал в вычете в связи с изменениями внесёнными законодателем в главу 23 ч.2. Налогового кодекса РФ, которыми было установлено, что для получения вычета необходимо предоставление дополнительных документов, которые отсутствовали у физического лица.
Определите правомерность действий налогового органа.
Имущественный налоговый вычет, в соответствии с условиями задания, предоставляется налогоплательщику на основании его письменного заявления, а также платежных документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком по произведенным расходам. Необходимые документы:
-налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
-документы, подтверждающие право собственности на квартиру (дом);
-договор о приобретении квартиры (дома) или прав на квартиру в строящемся доме;
-акт приема-передачи квартиры;
-платежные документы, подтверждающие факт оплаты расходов, включаемых в налоговый вычет (квитанции к приходным ордерам, расписки продавца квартиры образец расписки, банковские выписки о перечислении денежных средств в счет погашения ипотечного кредита, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов и другие документы), т.е как правило, при покупке квартиры вам необходимо взять расписку с продавца об переданной ему сумме денег;
- кредитный договор (если жилье приобретено под ипотеку или в кредит).
дополнительно:
-договор о приобретении квартиры, доли (долей) в ней или прав на квартиру в строящемся доме;
-акт о передаче квартиры, доли (долей) в ней налогоплательщику или документы, подтверждающие право собственности на квартиру или долю (доли) в ней.
Каких либо иных документов, не предусмотренных главой 23 Налогового Кодекса РФ, предоставлять не нужно. И если, физическое лицо, указанное в условии задачи, предоставило все необходимые документы из перечисленного списка, действия и требования налогового органа не правомерны. Основанием для получения имущественного налогового вычета у налогового органа является декларация по НДФЛ. В соответствии со статьей 220 Налогового Кодекса РФ, если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его использования.(Налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 30 сентября 2013 г. № 269-ФЗ) / Росс. газ. - 2000. - № 153-154 // Собрание законодательства Р.Ф. - 2000. - № 32. - Ст. 3340.)

Полный текст работы

Право на получение имущественного налогового вычета не имеет срока давности.
Прикрепления: 7339192.doc (63.0 Kb)
 
ЮристДата: Вторник, 21.01.2014, 16:47 | Сообщение # 20
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа по Истории государства и права зарубежных стран ч.2
выполнена в декабре 2013 г.

Вопрос 1. Принято считать французский абсолютизм XVII – XVIII веков «классическим». Дайте характеристику государственной системы при абсолютной монархии. Наблюдалось ли во Франции такое явление как «просвещенный абсолютизм»?
Ответ: Концентрация всей государственной власти в руках короля во Франции в период с XVI-XVIII вв. привела к прекращению деятельности обще-французского собрания сословий - Генеральных штатов (образованного в 1302 году, где каждое сословие: - духовенство, дворянство и «третеесословие» были представлены отдельной палатой и решение выносилось простым большинством голосов).(Люблинская, А. Д. Французский абсолютизм в первой трети XVII в. – М.: Наука, 2005. – 168 с.)
В этот период также ограничиваются права парламентов. Парламентам запрещалось брать в ведение дела, касающиеся государства, администрации и правительства.
Светская власть, в лице короля, подчиняет своему контролю и церковь, и именно у него через некоторое время появляется исключительное право назначать кандидатов на высшие посты во французской церкви.
Укрепление власти короля сопровождалось усилением влияния бюрократического аппарата. Во-первых, государственному аппарату французского абсолютизма были присущи особенности, к числу которых можно отнести продажу государственных должностей, приносящую немалый доход правительству. Государственные чиновники, купившие должность чувствовали себя независимо по отношению к монархии, которая не могла уволить их с государственной службы. Во-вторых, в период политических кризисов, охвативших Францию в XVI веке, особенно во времена религиозных войн, правительство, с целью привлечения влиятельной знати на свою сторону, передало ей некоторые важные посты в государственном аппарате, которые впоследствии стали достоянием отдельных аристократических семей.(Проблемы истории абсолютизма. Ученые записки Всесоюзного заочного юридического института (ВЮЗИ) / под ред. Батыра К. И. – М.: ВЮЗИ, 2003. – 114 с.)
Проблемы, возникшие при формировании старого государственного аппарата, были решены путем создания новой системы государственных органов. Важнейшие посты в новой системе занимали лица, назначаемые правительством, и которые в любое время могли быть отозваны. Как правило, это были люди незнатные, образованные и преданные монархии. В итоге в стране одновременно функционировали государственные органы, которые условно делились на две категории. К первой относились учреждения, унаследованные от продаваемых должностей, контролируемых знатью. В их ведении находилась второстепенная сфера государственного управления. Вторую категорию представляли органы, созданные абсолютизмом, где чиновники назначались правительством, и именно они составляли основу управления.(Берман, Г. Западная традиция права: эпоха формирования. – М.: Знание, 2004. – 272 с.)
Бюрократический механизм абсолютизма был громоздкий, сложный, коррумпированный и дорогостоящий. Сочетание различных учреждений, созданных в различные периоды, представляло центральные органы государственного управления Франции. Высшим совещательным органом при короле был Государственный совет. Его дополняли: Совет финансов, Совет депеш, Тайный совет, аппарат канцлера и др. Служащие получали огромные жалования. Так король привлекал на свою сторону знать.
Основной опорой для всего государственного устройства являлись финансы, которые в основной своей массе формировались из налогов.Несмотря на объединение Франции и ликвидацию раздробленности, продолжали существовать внутренние таможни. Фискальные меры позволяли правительству собирать значительные средства от пошлин не только за счет границ, но и внутри страны.В пользу короля взимались судебные платежи, штрафы, различные сборы, средства от продажи прав на производство определенных видов продукции (таких как порох, соль) и т.д. Термин «абсолютизм» утвердился во Франции только в эпоху Великой революции, но термин «абсолютная власть» использовался уже в Средние века. Под абсолютизмом можно понимать систему неограниченной власти монарха. При такой системе монарх признается единственным источником власти в государстве. (История государства и права зарубежных стран / под ред. Галанзы, П. Н. – М.: Юрлитература, 2002. – 368 с.)
Абсолютизм проявляется в том, что государь может вернуть себе делегированную власть обратно, когда пожелает. Для возникновения этой системы во Франции потребовалось подчинить феодальную иерархию королевской власти, поставить дворянство на службу короля, ослабить самостоятельность церкви и городов, укрепить королевскую администрацию и суд. Усилению позиций монарха в государстве способствовали реформы, проведенные королем Карлом VII (1422–1461). При нем был установлен постоянный прямой налог – королевская талья (1439 г.), созданы отряды постоянной королевской армии (конные жандармы и пешие вольные стрелки) (по ордонансам 1445 и 1448 гг.). Была принята Прагматическая санкция 1438 г., которая ослабила зависимость французской Галликанской церкви от римской курии и усилила влияние королевской власти на духовенство. Эти реформы заложили основы абсолютизма во Франции. Наследник Карла VII Людовик XI (1461–1483) смог подавить аристократическую оппозицию и фактически объединить территорию страны под своей властью. Этого короля можно считать первым абсолютным монархом во Франции.

Полный текст работы
Прикрепления: ______.2.doc (76.0 Kb)
 
ЮристДата: Суббота, 25.01.2014, 00:08 | Сообщение # 21
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа по Логике
выполнена в 2013 г.

ЛОГИКА
(дисциплина)

Вариант № I

Письменное контрольное задание
для студентов дистанционного обучения


1. Назовите отношения между понятиями:
а) «студент» и б) «студент технического вуза».
Ответ: Отношения между понятиями изображают с помощью круговых схем (кругов Эйлера), где каждый круг обозначает объем понятия.
Объем первого понятия «студент» больше, чем объем второго «студент технического вуза». Потому что студент технического вуза – малая часть студенчества вообще, а понятие «студент» - обширное понятие, потому что им может быть любой студент различных заведений.
2. Выполните операцию ограничения с понятием:
«великий русский учёный»
Ответ: Ограничение по цепочке « a – b – c».
Великий русский учёный→Великий русский ученый 19 в. → М.И. Пирогов.

Полный текст работы:
Прикрепления: _1..doc (54.5 Kb)
 
ЮристДата: Суббота, 25.01.2014, 14:16 | Сообщение # 22
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа по Истории государственного управления
выполнена в 2013 г.

Кафедра Государственного и муниципального управления
Истории государственного управления
(дисциплина)
Письменное контрольное задание
для студентов дистанционного обучения



Задание 1. Покажите, чем отличалось управление в Новгородской земле от управления в остальных русских княжествах в удельный период?
Ответ: Государственное управление Новгородом осуществлялось через систему вечевых органов. В столице существовало общегородское вече, отдельные части города (стороны, концы, улицы) созывали свои вечевые собрания.
Формально вече было высшим органом власти, решавшим важнейшие вопросы из экономической, политической, военной, судебной, административной сфер. Как известно именно вече избирали Князя.
На вечевых собраниях участвовали все свободные жители города. Собрание начиналось зачитыванием плана вече - своеобразной повестки, заранее подбирались кандидатуры избираемых на вече должностных лиц. Решения на вече должны были приниматься единогласно.(Ключевский В.О. Собрание сочинений. в 9 т. - Т. 2. Курс русской истории. - М.: Мысль, 2007. – 52 с.)
Имелись канцелярия и архив вечевого собрания, делопроизводство в то время осуществлялось вечевыми дьяками. Организационным и подготовительным органом, в функции которого входили подготовка законов, вечевых решений, контроль за исполнением решений, созыв и организация вечевого собрания, являлся боярский совет или «Оспода». Он включал в себя наиболее влиятельных лиц из числа представителей городской администрации, знатных бояр. Работал он под председательством архиепископа. Высшим должностными лицами были:
- посадник – исполнительный орган, избираемый на срок от одного до двух лет, руководил деятельностью всех должностных лиц, вместе с князем ведал вопросами управления и суда, командовал войском, руководил самим вечевым собранием и боярским советом, представительствовал во внешних сношениях;
- тысяцкий – занимался вопросами торговли и торгового суда, возглавлял народное ополчение;
- архиепископ – являлся хранителем государственной казны, контролером торговых мер и весов, духовный лидер в церковной иерархии;
- князь – приглашался гражданами на княжение, выполнял функции главнокомандующего и организатора защиты города, ему запрещалось приобретать землю в Новгороде, раздавать землю новгородских волостей своим приближенным, управлять новгородскими волостями, вершить суд за пределами города, издавать законы, объявлять войну и заключать мир.
Территория Новгородской земли делилась на волости и пятины, управлялись они на началах местной автономии. Каждая пятина была приписана к одному из концов Новгорода. Центром же управления пятины был пригород.
Наподобие новгородской системы управления, например, в Пскове существовали вечевая система управления, выборный князь, но в отличии от Новгорода отсутствовала должность тысяцкого. Его обязанности исполняли два степенных посадника. А административное деление производилось на округа или губы, полости и села.

Полный текст работы:
Прикрепления: 7389608.doc (90.5 Kb)
 
ЮристДата: Вторник, 11.02.2014, 13:43 | Сообщение # 23
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа по Юридической психологии
Выполнена в 2013 года.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ
(кафедра)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ


Тема 2. МЕТОДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Вопрос № 1. Опишите методы судебной психологии (по целям исследования).
Ответ:
По целям исследования методы судебной психологии делятся на следующие три группы.
1. Методы научного исследования. С их помощью изучают психологические закономерности человеческих отношений, регулируемых нормами права, а также разрабатывают научно обоснованные рекомендации для практики – борьбы с преступностью и ее предупреждения.
2. Методы психологического воздействия на личность. Эти методы применяют должностные лица, ведущие борьбу с преступностью. Диапазон применения этих методов ограничен рамками уголовно-процессуального законодательства и этики. Они направлены на достижение следующих целей: предупреждение преступной деятельности, раскрытие преступления и выявление его причин, перевоспитание преступников, адаптация (приспособление) их к условиям нормального существования в нормальной социальной среде. Эти методы, помимо их уголовно-процессуальной регламентации, основаны на знании психологии и тесно связаны с криминалистикой, криминологией, исправительно-трудовой педагогикой и другими дисциплинами.
3. Методы судебно-психологической экспертизы. Целью их является наиболее полное и объективное исследование, проводимое экспертом-психологом по постановлению следственных или судебных органов. Диапазон применяемых в этом исследовании методов ограничен требованиями законодательства, регламентирующего производство экспертизы.
Среди других методов этой группы можно назвать внушение и манипулятивные тактики. (Василиев В.Л. Юридическая психология. - М.: Наука, 2001. – 86 с.)
Внушение - это вторжение в сознание человека (или привитие ему какой-либо идеи), происходящее без участия и внимания воспринимающего лица и нередко без ясного с его стороны сознания (например, гипноз, религия, программирование и т.п.). При внушении осуществляется целенаправленное словесное или образное воздействие, вызывающее некритическое восприятие и усвоение какой-либо информации. Метод внушения и его разновидность - самовнушение - оказался эффективным в психотерапии, спортивной и педагогической психологии, при решении воспитательных задач. (Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. - М.: Юристъ, 2009. – 251 с.)
Манипулятивное воздействие - это форма межличностного общения, при которой воздействие на партнера по общению с целью достижения своих намерений осуществляется скрытно. Манипуляция предполагает объективное восприятие партнера по общению, стремление добиться контроля над поведением и мыслями другого человека. Манипулятора характеризует лживость и примитивность чувств, апатия к жизни, состояние скуки, чрезмерный самоконтроль, цинизм и недоверие к себе и другим. Сферой «разрешенной манипуляции» является бизнес, пропаганда, деловые отношения вообще. Манипуляторы встречаются и в повседневной жизни.
Следует отметить, что диапазон применения этих методов в юридической психологии ограничен рамками законодательства (по гражданским и уголовным делам) и этическими нормами.
Интересны методы судебно-психологической экспертизы (СПЭ). Целью этих методов является наиболее полное и объективное исследование, проводимое экспертом-психологом по постановлению следственных или судебных органов. Диапазон применяемых в этом исследовании методов ограничен требованиями законодательства, регламентирующего производство экспертизы. Содержание комплекса методов, используемых в СПЭ, определяется характером правонарушения, теми конкретными задачами, которые поставлены перед экспертом, возрастом подэкспертного лица. Некоторые методы судебно-психологической экспертизы включаются в исследовательский комплекс обязательно: беседа, наблюдение и его разновидность - поведенческий портрет, анализ материалов уголовного дела, ретроспективный анализ поведения подэкспертного лица (лиц) в исследуемой ситуации правонарушения. Саму судебно-психологическую экспертизу часто называют методом исследования личности (группы). (Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические проблемы. - Киев, 2000. – 109 с.)
К методам способов исследования судебная психология относит:
1. Метод наблюдения. Ценность его заключается в том, что в процессе исследования не нарушается обычный ход деятельности человека. Для получения объективных результатов необходимо соблюдать ряд условий:
1) определить заранее, какие закономерности наблюдения нас интересуют;
2) составить программу наблюдения;
3) правильно фиксировать результаты исследования;
4) определить место самого наблюдающего и его роль в среде изучаемых лиц.
Для регистрации результатов наблюдения, могут быть использованы технические средства, в первую очередь записи речи наблюдаемого на магнитофонную пленку. В отдельных случаях полезно применять фотосъемку и киносъемку. В условиях предварительного следствия технические средства могут быть применимы только в рамках процессуального закона.
Наблюдение может проводиться не только исследователем-психологом, но любым должностным лицом, которому необходимо получить соответствующую информацию для использования данных ее анализа в борьбе с преступностью. Большее значение для получения информации о возможной причастности допрашиваемого к событию преступления может иметь наблюдение за мимикой и жестами этого лица. А чтобы избежать предвзятой субъективной оценки результатов такого наблюдения, оно должно вестись строго объективно, с регистрацией всех фактов, полученных при наблюдении и при достаточной научной интерпретации результатов наблюдения.
2. Анкетный метод - характеризуется однородностью вопросов, которые задаются относительно большой группе лиц для получения количественного материала об интересующих исследователя фактах. Этот материал подвергается статистической обработке и анализу. В области юридической психологии анкетный метод получил распространение при исследовании механизма образования преступного умысла. В настоящее время анкетный метод применяется для исследования некоторых аспектов причин преступности.(Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. Учебное пособие. - М.: Право и Закон, 2007. – 188 с.)
Параллельно с анкетированием применяется «автомат общественного мнения».
Главное достоинство этого метода - его полная анонимность. Благодаря этому на целый ряд «критических» вопросов испытуемые дают автомату иные ответы, нежели в анкетах.
3. Метод интервью (беседы). Как вспомогательный метод активно используется в самом начале исследования с целью общей ориентировки и создания рабочей гипотезы. Его применение характерно при исследовании личности на предварительном следствии.(Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную психологию личности. - М.: Просвещение, 2000. – 73 с. )
Свободная, непринужденная беседа, в ходе которой следователь изучает основные особенности личности собеседника, вырабатывает индивидуальный подход и вступает в контакт с допрашиваемым. Такая беседа часто предшествует основной части допроса и достижению его главной цели - получению объективной и полной информации о событии преступления.(Шиханцев Г.Г. Юридическая психология. - М.: Знание, 2008. – 305 с.)
При подготовке к беседе следует большое внимание уделять формулировке вопросов, которые должны быть краткими, конкретными и понятными.
4. Метод эксперимента. При использовании этого метода экспериментатор изучает зависимость особенностей психических процессов от особенностей действующих на испытуемого внешних стимулов. Эксперимент строится таким образом, чтобы внешняя стимуляция изменялась по строго определенной программе. Отличие эксперимента от наблюдения заключается в том, что при наблюдении исследователь должен ожидать наступления того или иного психического явления, а при эксперименте он может с помощью изменения внешний ситуации преднамеренно вызвать нужный психический процесс. В практике судебно-психологических исследований получили распространение лабораторный и естественный эксперименты.
Лабораторный эксперимент в основном распространен в научных исследованиях, а также при проведении судебно-психологической экспертизы. К недостаткам лабораторного эксперимента следует отнести трудность использовании техники в условиях практической деятельности правоохранительных органов, а также отличие протекания психических процессов в лабораторных условиях от их протекания в обычных условиях. Эти недостатки и преодолеваются при использовании метода естественного эксперимента.

Полный текст работы
Прикрепления: 3801252.doc (120.5 Kb)
 
ЮристДата: Пятница, 14.02.2014, 10:52 | Сообщение # 24
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа по Криминалистике
выполнена в 2013 году

Кафедра УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

КРИМИНАЛИСТИКА
(дисциплина)


Тема 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Вопрос № 2. Как применяется видеозапись при проведении следственных действий?

Киносъемка как один из способов запечатления изображения давно применяется в деятельности правоохранительных органов, в том числе для фик¬сации хода и результатов различных следственных действий. Однако про-цесс получения киноизображения сложен, т. к. связан с лабораторной обработкой пленки. Поэтому киносъемка при раскрытии и расследовании преступлений сейчас почти не используется. С появлением телевидения и возможностью записать полученное изображение на магнитную пленку в правоохранительных органах применяется видеозапись.
Применение видеозаписи позволяет, в частности, с большей полнотой, всесторонностью и объективностью зафиксировать ход и результаты следст-венных действий при расследовании преступлений. Важным достоинством видеозаписи является то, что с ее помощью возможна фиксация как звуко¬вой, так и зрительной информации, а также эмоционального состояния запечатленных лиц. Просмотр видеозаписи значительно облегчает восприятии соответствующей информации, создает эффект присутствия при реальном, имевшем место событии.(Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Криминалистика: Учебник для вузов. - М.: Норма , 2012. - 992с.)
Применение видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений до настоящего времени уголовно-процессуальным законом не урегулировано. Она применяется по аналогии со звукозаписью, фото- и киносъемкой и другими техническими средствами. Согласно установившейся практике, материалы применения видеозаписи (видеофонограммы) являются либо приложением к протоколу следственного действия, либо отдельным доку-ментом. (Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. – М.: Юристъ, 2003. - С. 174.)
Если следователь принимает решение о применении видеозаписи, он обязан уведомить об этом заинтересованное лицо и других участников следственного действия.
Для осуществления видеозаписи может быть приглашен специалист, ко-торый предупреждается об уголовной ответственности за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей по ст. 133 УПК РФ.
В соответствии со статьей 141УПК РФ, звукозапись части допроса, а также повторение специально для звукозаписи показаний, данных в ходе того же допроса, не допускаются. Однако практика показыва¬ет, что применительно к видеозаписи эти ограничения являются неоправ¬данными. Невозможно фиксировать с помощью видеозаписи, например, весь процесс осмотра места происшест¬вия или обыска, которые могут продолжаться по многу часов. В то же время очень полезно зафиксировать на видеофонограмму общий вид места происшествия, моменты обнаружения и изъятия наиболее важных следов и других вещественных доказательств, момент обнаружения и вскрытия тайника при обыске, извлечение из него искомого и так далее.(Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М.: Юридическая литература, 2011. – 281 с.)
Заключительная часть видеофильма записывается после просмотра отснятого материала. Она должна представлять собой удостоверение участни-ками следственного действия правильности видеозаписи.
Протокол следственного действия, в ходе которого применялась видеозапись, помимо общих реквизитов и описания хода следственного действия, должен содержать:
-отметку о применении видеозаписи, времени ее начала и уведомлении об этом участников следственного действия;
-сведения о технических средствах и условиях применения видеозаписи, а также о том, кто вел видеозапись;
-отметку о воспроизведении видеозаписи участникам;
-заяв¬ления участников о том, что с протоколом следственного действия и с видеозаписью они ознакомились, все запечатлено и записано правильно, допол¬нений они не имеют(либо их заявления о неправильности видеозаписи, конкретные замечания и дополнения);
-отметку следователя о времени окончания следственного действия и видеозаписи, способ упаковки кассеты.
Таким образом, сфера применения видео- и звукозаписи в современной криминалистке весьма обширна. В современном уголовно-процессуальном законе применение данных технических средств детально регламентировано.

Полный текст работы
Прикрепления: 8348778.doc (101.0 Kb)
 
ЮристДата: Пятница, 14.02.2014, 10:57 | Сообщение # 25
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа по Философии
выполнена в 2013 г.

Кафедра гуманитарных основ государственной службы
(кафедра)

ФИЛОСОФИЯ
(дисциплина)


Тема 12. Философия XIX – XX в.в.
1.Философия позитивизма.
Позитивизм (лат. positivus — положительный) в качестве главной проблемы рассматривает вопрос о взаимоотношении философии и науки. Главный тезис позитивизма состоит в том, что подлинное (положительное) знание о действительности может быть получено только лишь конкретными, специальными науками. Первая историческая форма позитивизма возникла в 30-40 г. XIX века как антитеза традиционной метафизике в смысле философского учения о началах всего сущего, о всеобщих принципах бытия, знание о которых не может быть дано в непосредственном чувственном опыте. Основателем позитивистской философии является Огюст Конт (1798-1857), французский философ и социолог, который продолжил некоторые традиции Просвещения, высказывал убеждение в способности науки к бесконечному развитию, придерживался классификации наук, разработанной энциклопедистами. Кант утверждал, что всякие попытки приспособить «метафизическую» проблематику к науке обречены на провал, ибо наука не нуждается в какой-либо философии, а должна опираться на себя. «Новая философия», которая должна решительно порвать со старой, метафизической («революция в философии») своей главной задачей должна считать обобщение научных данных, полученных в частных, специальных науках. Вторая историческая форма позитивизма (рубеж XIX-XX вв.) связана с именами немецкого философа Рихарда Авенариуса (1843-1896) и австрийского физика и философа Эрнста Маха (1838-1916). Основные течения — махизм и эмпириокритицизм. Махисты отказывались от изучения внешнего источника знания в противовес кантовс-кой идеи «вещи в себе» и тем самым возрождали традиции Беркли и Юма. Главную задачу философии видели не в обобщении данных частных наук (Конт), а в создании теории научного познания. Рассматривали научные понятия в качестве знака (теория иероглифов) для экономного описания элементов опыта — ощущений.В 10-20 гг. XX века появляется третья форма позитивизма — неопозитивизм или аналитическая философия, имеющая несколько направлений. Логический позитивизм или логический эмпиризм представлен именами Мори-ца Шлика (1882-1936), Рудольфа Карнапа (1891-1970) и других. В центре внимания проблема эмпирической осмысленности научных утверждений. Философия, утверждают логические позитивисты, не является ни теорией познания, ни содержательной наукой о какой-либо реальности. Философия — это род деятельности по анализу естественных и искусственных языков. Логический позитивизм основывается на принципе верификации (лат. verus — истинный; facere — делать), который означает эмпирическое подтверждение теоретических положений науки путем сопоставления их с наблюдаемыми объектами, чувственными данными, экспериментом. Научные утверждения, не подтвержденные опытом, не имеют познавательного значения, являются некорректными. Суждение о факте называется протоколом или протокольным предложением. Ограниченность верификации впоследствии выявилась в том, что универсальные законы науки не сводимы к совокупности протокольных предложений. Сам принцип проверяемости также не мог быть исчерпаем простой суммой Какого-либо опыта. Поэтому сторонники лингвистического анализа—другого влиятельного направления неопозитивизма Джордж Эдуард Мур (1873-1958) и Людвиг Витгенштейн (1889-1951), принципиально отказались от верификационной теории значения и некоторых других тезисов. Четвертая форма позитивизма — постпозитивизм характеризуется отходом от многих принципиальных положений позитивизма. Подобная эволюция характерна для творчества Карла Поппера (1902-1988), пришедшего к выводу, что философские проблемы не сводятся к анализу языка. Главную задачу философии он видел в проблеме демаркации— разграничении научного знания от ненаучного. Метод демаркации основан на принципе фальсификации, т.е. принципиальной опровержимости любого утверждения, относящегося к науке. Если утверждение, концепция или теория не могут быть опровергнуты, то они относятся не к науке, а к религии. Рост научного знания заключается в выдвижении смелых гипотез и их опровержении.

Полный текст работы
Прикрепления: 1126620.doc (61.5 Kb)
 
ЮристДата: Суббота, 06.09.2014, 17:57 | Сообщение # 26
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа по Страховому праву

Вопрос. Охарактеризуйтеосновные особенности обязательного страхования ответственности владельцев
автотранспортных средств. На каких принципах основывается обязательное
государственное страхование?

Главная особенность обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) -
обязательность. Без полиса автовладелец не сможет ни зарегистрировать машину в
ГИБДД, ни официально передвигаться по дорогам. Именно поэтому ни одно страховое
агентство не может отказать в оформлении полиса. Оформление (продление и
расторжение) полиса ОСАГО. (Алякринский
А.Л. Правовое регулирование страховой деятельности в России  – М.: Наука, 2010. – 241 с.
)
Оформить полис может любой человек,
имеющий право на управление транспортным средством (далее ТС) -
непосредственный владелец либо водитель, использующий автомобиль по
обыкновенной доверенности.
Максимально необходимый перечень
документов для оформления полиса ОСАГО (может быть меньше, в зависимости от
страховой компании (далее СК):
- Заявление о заключении договора
ОСАГО.
- Паспортные данные собственника
ТС.
- Паспорт транспортного средства
или свидетельство о регистрации.
- Водительские удостоверения (или
их копии) всех лиц, допущенных к управлению ТС.
- Паспорт (или другое удостоверение
личности) лица, оформляющего страховку.
- Обыкновенная доверенность на
право управления ТС или на оформление ОСАГО, в случае, когда страхователь - не
собственник.
- Официальный и фактический адрес
собственника ТС и всех лиц, допущенных к управлению.
Дополнительно для юридических лиц
необходимо:
- Реквизиты юр. Лица.
- Договор аренды (если автомобиль
оформлен на физическое лицо).
- Свидетельство о регистрации
юридического лица.
- Свидетельство о постановке на
налоговый учет.
- Устав или доверенность для
уполномоченного представителя юридического лица, печать.
ОСАГО оформляется на машину, а это
значит, что страховая история сохраняется за автомобилем. И стоимость полиса
тоже рассчитывается исходя из общей картины, не разделяя показатели различных
лиц, допущенных к управлению ТС. Базовая ставка страхового тарифа
последовательно перемножается на различные коэффициенты (Приложения 1,2), давая
в результате окончательную стоимость на выбранный период.
Продление или расторжение полиса об
обязательном страховании
Продление полиса происходит
автоматически при окончании срока его действия. Но, если в течение месяца после
этого страхователь не вносит деньги на счет компании, договор признается
расторгнутым. Однако, в течение этого месяца вы считаетесь официально
застрахованным, поэтому при наступлении страхового случая в этот период, можно
внести деньги задним числом и СК покроет ущерб пострадавшим.
О своем нежелании продлевать
контракт со страховой компанией нужно официально заявить не менее чем за два
месяца до окончания срока страхования.
Преждевременное расторжение
договора возможно в случаях:
- Смерти гражданина - страхователя,
если его права и обязанности по договору обязательного страхования не перешли к
другим лицам.
- Ликвидации юридического лица –
страхователя.
- Отзыва лицензии страховщика в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и (или)
ликвидации страховщика.
- Замены собственника транспортного
средства (перерегистрация ТС).
- Полной гибели (утрата)
транспортного средства, указанного в страховом полисе обязательного страхования.
- Предоставления страхователем
ложных или неполных данных при заключении договора обязательного страхования,
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска.
Страховая премия не возвращается в
случаях:
- ликвидации юридического лица -
страхователя
- обнаружения обмана со стороны
страхователя
Во всех других случаях внесенная премия
делится на срок страхования и возвращается часть, пропорциональная оставшемуся
периоду действия договора. (Гвозденко А.А. Основы страхования / Гвозденко А.А.  – М., 2009. – 321 с.) Страховым случаем (событием)
называется причинение вреда имуществу или здоровью третьих лиц в случае ДТП.
СК обязана погасить ущерб, но потом
в праве предъявить владельцу транспортного средства встречный иск (регрессное
требование), если:
- За рулем застрахованного по ОСАГО
автомобиля находился водитель, не указанный в полисе.
- За рулем застрахованного по ОСАГО
автомобиля находился водитель в нетрезвом состоянии.
- Ущерб нанесен вследствие умысла,
направленного на причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего.
- Застрахованный автомобиль скрылся
с места дорожно-транспортного происшествия.
- Страховой случай наступил при
использовании указанным лицом транспортного средства в период, не
предусмотренный договором обязательного страхования (сезонный полис).
Обязательное государственное страхование является мерой социальной
защиты определенных категорий государственных служащих РФ и предусматривает
страхование их жизни, здоровья и имущества. Обязательное государственное
страхование осуществляется непосредственно на основании законов и иных правовых
актов о таком страховании. ( Сокол
П.В. Изменения в добровольном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств  //Страховое дело – 2009. - №10. – С.48-51.)

Оно отличается от других групп обязательного страхования,
обусловленных специальными законами, тем, что оно осуществляется
государственными учреждениями за счет средств, выделяемых на эти цели из
соответствующего государственного бюджета (ст. 927 ГК РФ). В законах,
регламентирующих обязательное государственное страхование, указаны страховщики,
которые уполномочены осуществлять такое страхование, а также лица, которым
вменена обязанность быть страхователем.  В обязательном страховании
действует шесть принципов:
1. Страхование
является обязательным в силу Закона РФ "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" (п. 3 ст. 3).
  2.
Полнота охвата обязательным страхованием. Страховые фирмы, на которые возложено
обязательное страхование, должны обеспечить 100% охвата объектов этой формой
страхования.
3. Автоматический
характер распространения обязательного страхования. Страхователю не обязательно
подавать заявление на страхование устно или письменно. Объекты обязательного
страхования включаются в планы страховых фирм по мере их регистрации
последними. После этого наступает автоматическое обязательство страхователя увеличивать
страховые взносы по условиям и в сроки, установленные законодательством.
4. Действие
обязательного страхования независимо от уплаты страховых взносов. Если
страхователь не уплатил взносы, их взимают с него через суд. Если в это время
имущество было повреждено или погибло, страховщик выплатит страховые
возмещения, удержав при этом задолженность. На задолженность начисляются пени.
 5.
Бессрочность обязательного страхования. Страхование действует до тех пор, пока
страхователь владеет, пользуется и распоряжается застрахованным имуществом. Или
пока не будет отменен закон (указ) об обязательном страховании.
6. Нормирование
обязательного страхования. При обязательном страховании для упрощения страховой
оценки и порядка выплаты страхового возмещения устанавливаются нормы страхового
обеспечения в процентах от страховой оценки или в рублях на единицу объекта
страхования.

Файл полной работы
Прикрепления: 0821401.doc (77.5 Kb)
 
ЮристДата: Суббота, 06.09.2014, 18:04 | Сообщение # 27
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа по залоговому праву

Задание 3.
Каковыособенности обращения взыскания на имущество, заложенное по договору об
ипотеке, как осуществляется реализация такого имущества?

Под обращением взыскания на заложенное имущество
понимается его арест (опись), изъятие и принудительная реализация (п. 1 ст. 46
Федерального закона "Об исполнительном производстве"). Залоговое
законодательство России устанавливает правило, в соответствии с которым при
невыполнении обеспеченного залогом обязательства предмет залога не может
автоматически перейти в собственность (хозяйственное ведение) залогодержателя.
Всякие соглашения, предусматривающие передачу имущества, являющегося предметом
залога в собственность залогодержателя, являются ничтожными за исключением тех,
которые могут быть квалифицированы как отступное или новация обеспеченного
залогом обязательства. Смысл ипотеки как обеспечительного обязательства состоит
в том, что кредитор-залогодержатель в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства должником вправе получить преимущественное перед
другими кредиторами удовлетворение из стоимости заложенного имущества, если
договором не предусмотрено иное. В случае расхождения условий договора об
ипотеке и условий обеспеченного ипотекой обязательства в отношении требований,
которые могут быть удовлетворены путем обращения взыскания на заложенное
имущество, предпочтение отдается условиям договора об ипотеке (ч. 2 п. 1 ст. 50
Закона об ипотеке). Такое указание закона на приоритет договора ипотеки при
исполнении условий договора по обеспечению обязательств является новым в
залоговых отношениях. ( Суханов Е. А. Гражданское право / Суханов Е. А. – М.: Рост, 2004. – с.104.).
Не всякое неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства со стороны должника предоставляет
залогодержателю право на обращение взыскания. Для этого требуется, чтобы
обязательство было нарушено должником по обстоятельствам, за которые он несет
ответственность, а также, чтобы допущенное должником нарушение обеспеченного
ипотекой обязательства было достаточно значительно. В п. 2 конкретизируется
понятие систематического нарушения сроков внесения периодических платежей
(более трех раз в течение 12 месяцев, даже если каждая просрочка
незначительна). Указанная норма является диспозитивной, и стороны в договоре
могут предусмотреть иное.
В п. 3 установлено
правило, согласно которому, если должник освобождается от ответственности,
взыскание на заложенное имущество не обращается. Должник освобождается от
ответственности при отсутствии вины (за отдельными изъятиями, когда
ответственность наступает независимо от вины). Вина отсутствует при действии
непреодолимой силы, а также при наступлении случая (обстоятельства, не
зависящего от участников гражданского правоотношения).
В п. 4 делается отсылка
к ст. 35, 39 и 41 Закона об ипотеке, в соответствии с которыми в перечисленных
в них случаях залогодержатель имеет право потребовать досрочного исполнения
обеспеченного ипотекой обязательства, а при невыполнении этого требования -
обратить взыскание на заложенное имущество.
Гражданский
кодекс РФ и Закон "Об ипотеке" допускают два варианта обращения
взыскания на заложенное имущество - по решению суда и без обращения в суд.
Согласно статьи 28
Закона о залоге и п. 1 ст. 349 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой
обращение взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке,
производится по решению суда. При этом установлен перечень случаев, когда
обращение взыскания возможно только по решению суда (п. 3 ст. 349 ГК РФ), и
имеется ряд случаев, когда обращение взыскания по решению суда действует как
общее правило, если стороны не избрали иной порядок. Исключение из общего
правила сделано для случаев, когда обращение взыскания на заложенное имущество
осуществляется во внесудебном порядке в соответствии со ст. 55 Закона (см.
комментарий к ней).
Если заемщик не выполняет своих обязательств по
договору, то залогодержатель вправе осуществить обращение взыскания на жилое
помещение с последующей его реализацией. Процедура реализации осуществляется
для погашения кредитной задолженности заемщика перед кредитором. Способы
реализации - продажа с публичных торгов и продажа на аукционе (ст. 56, 57
Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ). (Павлодский Е. Залог и ипотека / Павлодский Е. // Хозяйство и право. –1997. – № 2. – С.12-14.).
Имущество,заложенное по договору об ипотеке, на которое по решению суда обращено
взыскание, реализуется путем продажи с публичных торгов. Порядок проведения
публичных торгов по продаже имущества, заложенного по договору об ипотеке,
определяется процессуальным законодательством Российской Федерации. Принимая
решение об обращении взыскания на заложенное имущество, суд может с согласия
залогодателя и залогодержателя установить в решении, что имущество подлежит
реализации в порядке, предусмотренном статьей 59 настоящего Федерального
закона. Такой же способ реализации заложенного имущества может быть
предусмотрен залогодателем и залогодержателем в соглашении об удовлетворении
требований залогодержателя во внесудебном порядке, заключенном в соответствии с
ч. 1 ст. 55 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».(Смолянников А. Ипотека: теория сквозь призмузаконотворчества / Смолянников А. \\Вопросы экономики. – 1997. – № 7. – С.8 -10.)
Публичныеторги по продаже заложенного имущества организуются и проводятся органами, на
которые в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации
возлагается исполнение судебных решений, если иное не установлено федеральным
законом. Публичные торги по продаже заложенного имущества проводятся по месту
нахождения этого имущества. Организатор публичных торгов извещает о предстоящих
публичных торгах не позднее чем за 30 дней, но не ранее чем за 60 дней до их
проведения в периодическом издании, являющемся официальным информационным
органом органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации, с указанием даты, времени и места проведения публичных торгов,
характера продаваемого имущества и его начальной продажной цены. Лица, желающие
принять участие в публичных торгах, вносят задаток в размере, сроки и порядке,
которые должны быть указаны в извещении о публичных торгах. Размер задатка не
может превышать 5 процентов от начальной продажной цены заложенного имущества.
Лицам, которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток
возвращается немедленно по окончании публичных торгов. Задаток также подлежит
возврату, если публичные торги не состоялись.

Файл работы
Прикрепления: 2279557.doc (78.5 Kb)
 
ЮристДата: Суббота, 06.09.2014, 18:06 | Сообщение # 28
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа по Банковскому праву

        1. Виды структурных подразделенийкредитной организации.
Структурным подразделением кредитной организации или
ее филиала является
подразделение, расположенное вне места их нахождения и осуществляющее от имени
кредитной организации банковские операции, перечень которых установлен
нормативными актами Банка России, в рамках лицензии кредитной организации.
Виды
(формы) возможных внутренних структурных подразделений устанавливаются актами
Банка России.[1]
Кредитная
организация или ее филиал, при условии отсутствия у кредитной организации
запрета на открытие филиалов, вправе открывать следующие внутренние структурные
подразделения:
1. Дополнительные
офисы - не могут располагаться вне пределов территории, подведомственной
территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за
деятельностью соответствующей кредитной организации (филиала).
Вправе
осуществлять все или часть банковских операций, предусмотренных выданной
кредитной организации лицензией на осуществление банковских операций
(положением о филиале).
2. Операционные
офисы - могут располагаться как на территории, подведомственной
территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за
деятельностью кредитной организации (филиала), открывающей операционный офис,
так и вне пределов такой территории, но в рамках одного федерального
округа.Операционный офис вправе осуществлять все или часть банковских операций,
предусмотренных выданной кредитной организации лицензией на осуществление
банковских операций (положением о филиале).
3. Кредитно-кассовые офисы - могут располагаться вне пределов
территории, подведомственной территориальному учреждению Банка


[1] Бланк И.А. Основы финансовогоменеджмента. – М.:Ника-Центр, 2009. – 145 с.
 России,
осуществляющему надзор за деятельностью создавшей его кредитной организации
(филиала). Кредитно-кассовый офис вправе осуществлять:
-операции
по предоставлению денежных средств субъектам малого предпринимательства и
физическим лицам, а также по их возврату (погашению);
-кассовое
обслуживание юридических и физических лиц;
-прием
наличной валюты РФ и иностранной валюты для осуществления перевода по поручению
физического лица без открытия банковского счета.
Кредитно-кассовый
офис также вправе осуществлять предусмотренные для обменных пунктов банковские
операции с наличной иностранной валютой и чеками, номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте.
4. Операционные
кассы вне кассового узла - могут располагаться вне пределов территории,
подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему
надзор за деятельностью соответствующей кредитной организации (филиала).
Операционная касса вне кассового узла вправе осуществлять такие же операции,
как и кредитно-кассовые офисы, кроме кредитования субъектов малого
предпринимательства и физических лиц.
5. Обменные
пункты - может располагаться вне пределов территории, подведомственной
территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за
деятельностью открывшей его кредитной организации (филиала).[1]
В
обменных пунктах могут проводиться следующие виды операций:
-купля-продажа наличной
иностранной валюты;
-обмен одной иностранной
валюты на другую (конверсия);
-размен денежных знаков
иностранного государства;
-замена или покупка
поврежденных купюр иностранных государств;
-прием денежных знаков
иностранных государств для направления на экспертизу;
-покупка и продажа чеков,
выраженных в иностранной валюте;
-оплата чеков;
-прием
наличной иностранной валюты и валюты РФ для зачисления на счета физических лиц
с использованием платежных карт;
-выдача
наличной иностранной валюты и валюты РФ со счетов физических лиц с
использованием платежных карт;
-прием
наличной иностранной валюты и валюты РФ для осуществления перевода из Российской
Федерации по поручению физического лица без открытия банковского счета и целый
ряд других операций.
6. Иные
внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка
России. В частности, банки или их филиалы вправе открывать передвижные пункты
кассовых операций, функционирующие на базе автотранспортного средства (ППКО).


[1] Абрамова М.А.,Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. – М.: Дело, 2004. – 342
с.

 Полный файл работы
Прикрепления: 2754759.doc (97.5 Kb)
 
ЮристДата: Суббота, 06.09.2014, 18:10 | Сообщение # 29
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа по жилищному праву

1. Дайте определение жилищного фонда.Какие виды жилищных фондов Вы знаете?
Понятие
«жилое помещение» употребляется в законодательстве в различном смысле:
1) в
качестве родового понятия, охватывающего все виды жилых помещений (квартиры,
жилые дома и т. п.), которые могут быть объектом договора найма жилого
помещения
2) для
обозначения части жилого дома (квартира, комната в многоквартирном доме);
3) в
качестве учетной категории наряду с жилым домом.
Жилые помещения в первом
более широком смысле указываются законодателем в качестве объектов жилищных
прав и подразделяются на следующие виды:
1.  жилой дом (за исключениеммногоквартирного дома), часть жилого дома;
2.  квартира, часть квартиры;
3.  комната.
По определению
законодателя, жилым домом является индивидуально-определенное здание,которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с
их проживанием в таком здании. С юридической точки зрения, строение является
жилым домом с момента, когда строительство дома завершено, он принят в
эксплуатацию приемочной комиссией и зарегистрирован в установленном порядке
именно в качестве жилого дома уполномоченными на то специальными организациями,
осуществляющими государственный учет жилищного фонда, – бюро технической
инвентаризации (БТИ) и др.
Квартира - это структурно обособленноепомещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к
помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких
комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в
таком обособленном помещении.
Комнатой признается часть жилого дома иликвартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного
проживания граждан в жилом доме или квартире (ст. 16ЖК).
Среди домов встречаются
строения смешанного типа, в которых, наряду с жилыми помещениями, имеются также
нежилые помещения: административные, лечебные, коммунально-бытовые и т. п.
Жилые помещения, находящиеся в таких домах, входят в состав жилищного фонда.
2. Назовите основные права нанимателя подоговору социального найма.
В ст. 67 ЖК РФ
предусмотрены основные права нанимателя жилого помещения, предостав­ленногопо договору социального найма. Наниматель имеет права и несет обязанности,
установленные в дан­ной статье, независимо от того, предусмотрены ли они
договором социального найма жилого помещения.
Так, наниматель жилого
помещения по договору со­циального найма имеет право в установленном порядке:
1)   вселять в
занимаемое жилое помещение иных лиц;
2)   сдавать жилое
помещение в поднаем;
3)   разрешать
проживание в жилом помещении вре­менных жильцов;
4)   осуществлять
обмен или замену занимаемого жи­лого помещения;
5) требовать от
наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения,
надлежа­щего участия в содержании общего имущества в много­квартирном доме, а
также предоставления коммуналь­ных услуг.
К данному перечню можно
добавить право на пользование жилым помещением, право на изменение и
расторжение договора
Необходимо обратить
внимание на то, что указанные в ч. 1 ст. 67 ЖК РФ права наниматель осуществляет
не произвольно, а в порядке, установленном  Жилищным Кодексом, иными
актами жилищного законодательства, а также за­ключенным с ним договором
социального найма жилого помещения. При реализации своих прав наниматель не
вправе выходить за пределы тех требований, которые установлены в императивных
нормах актов жилищного законодательства.
Перечни прав и
обязанностей нанимателя жилого по­мещения, предоставленного по договору
социального найма, в ст. 67 ЖК РФ сформулированы как «открытые»: иные права и
обязанности нанимателя определя­ются в соответствии с ЖК РФ, иными законами и
дого­вором социального найма.

Файл работы
Прикрепления: 9831214.doc (57.5 Kb)
 
ЮристДата: Суббота, 06.09.2014, 18:12 | Сообщение # 30
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Контрольная работа Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

В настоящее
время стандартной общепринятой международной практикой является оформление
внешнеторговой сделки в письменном виде (форме), то есть составление и
подписание специального документа, фиксирующего условия, на которых эта сделка
была заключена. Таким документом и является внешнеторговый контракт.
При
подписании внешнеторгового контракта каждая из сторон - участниц сделки
(Продавец и Покупатель) должна соблюдать требования собственного национального
законодательства в этой области, то есть подписывать контракт по правилам,
предусмотренным в законодательстве ее страны, а не пытаться копировать
(повторять) действия своего партнера, который будет подписывать его,
руководствуясь собственным  законодательством. По этойпричине наше отечественное предприятие должно подписывать контракт в
соответствии с правилами, предусмотренными законодательством РФ и с применением
системы Инкотермс.
Целью
Инкотермс является обеспечение комплекта международных правил толкования
торговых терминов, наиболее часто используемых во внешней торговле. Таким
образом, можно избежать или, по крайней мере, значительно снизить
неопределенность различного толкования таких терминов в отдельных странах.
Зачастую
стороны контракта не знакомы с различной практикой ведения торговли в
соответствующих странах. Это может вызывать недоразумения, споры и судебные
разбирательства и повлечь трату времени и денег. Для разрешения этих проблем
Международная торговая палата в 1936 году опубликовала впервые свод
международных правил толкования торговых терминов. Эти правила известны как «Инкотермс
1936». Поправки и дополнения были позднее сделаны в 1953, 1967, 1976, 1980,
1990 и настоящим в 2000 году для приведения этих правил в соответствие с
современной практикой международной торговли.

Полный файл работы
Прикрепления: 6317091.doc (68.5 Kb)
 
  • Страница 2 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности: